Національна юридична академія україниімені ярослава мудрогоміжнародне приватне право
Скачать 5.93 Mb.
|
§ 3. Право власності та інші речові права на рухоме майно, що перебуває в дорозі Особливі труднощі у правовому регулюванні права власності та інших речових прав викликають випадки, коли предметом угоди виступає рухоме майно, що перебуває в дорозі (res in transitu). Це пов’язано з тим, що для врегулювання таких правовідносин стає не- можливим застосування традиційної колізійної прив’язки — закону місця знаходження речі (lex rei sitae), оскільки в такій ситуації при укладанні угоди сторони можуть точно і не знати, де в цей час ця річ перебуває. Під майном, що перебуває в дорозі, розуміють речі, які знаходяться у процесі транспортування, як правило, на підставі 1 Гаазька конвенція про право, що може бути застосоване до міжнародної купівлі- продажу товарів [Електронний ресурс] // Система інформаційно-правового забезпе- чення ЛІГА:ЗАКОН® – К. : Ліга, 2009 – файл MU55004.LHT. 2 Конвенція про закон, що може бути застосований до передачі права власності при міжнародній купівлі-продажу товарів [Електронний ресурс] // Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН® – К. : Ліга, 2009 – файл MU58021.LHT. 3 Конвенція про право, що може бути застосоване до договорів міжнародної купівлі-продажу товарів [Електронний ресурс] // Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН® – К. : Ліга, 2009 – файл MU86311.LHT. 135 Розділ V. Право власності у міжнародному приватному праві зовнішньоекономічних договорів. Вона може перетинати кордони декількох держав, а може перебувати поза будь-якої державної юрисдикції (у відкритому морі). При цьому відносно цієї речі можуть укладатися різні угоди (річ може декілька разів продаватися, об- мінюватися, бути предметом застави, вона може бути подарована, на неї може бути накладено арешт та ін.). Досить часто в таких випадках проблематично встановити її місцезнаходження на момент здійснення із приводу неї тієї чи іншої угоди. У МПП існують декілька прив’язок, які дозволяють продавцю та покупцю визначити правову систему для врегулювання правовідносин щодо переходу права власності в подібних випадках: закон країни міс- ця призначення речі, закон країни місця відправлення речі, закон проміжного пункту, закон прапора транспортного засобу та ін. При цьому різні країни у своєму колізійному праві віддають перевагу різним прив’язкам. Так, в італійському цивільному праві існує підхід, за яким до речі, що перебуває в процесі транспортування, застосовуватиметь- ся право держави призначення майна (ст. 52 Закону «Реформа італійської системи міжнародного приватного права» від 31 травня 1995 р. № 218 1 ); у Росії — закон місця її відправлення (п. 2 ст. 1206 ЦК РФ) 2 У законодавстві деяких держав норми, що містять зазначені прив’язки, мають диспозитивний характер і є субсидіарними до волі сторін (ст. 1110 ЦК Республіки Казахстан) 3 . Законодавство України пропонує в таких випадках застосовувати закон місця відправлення речі. Згідно зі ст. 41 Закону України «Про міжнародне приватне право» право власності та інші речові права на рухоме майно, що за правочином перебуває в дорозі, визначаються правом держави, з якої це майно відправлене, якщо інше не встановлено за згодою сторін 4 . Отже, диспозитивний характер цієї норми надає учасникам правовідносин змогу самостійно вирішити питання відносно права чи інших речових прав на майно, що перебуває в дорозі. Колізійне правило, закріплене у ст. 41 Закону України «Про міжнародне приватне право», стосується рухомого май- на, що перебуває в дорозі, за будь-яким правочином та є спеціальним 1 Закон про реформу італійської системи міжнародного приватного права [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.http:/sprind-nimand.narod.ru/Statii/Ital. zakon.htm. 2 Международное частное право [Текст] / сост. Н. Ю. Ерпылева, М. Б. Касено- ва. – М., 2007. – С. 103. 3 Гражданский кодекс Республики Казахстан [Електронний ресурс]. – Режим до- ступу: http://www.base.zakon.kz/doc/lawyer/?doc_id=1013880 4 Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 422. 136 ОСОБЛиВА ЧАСТиНА відносно правила, закріпленого в ч. 1 ст. 38 Закону України «Про міжнародне приватне право». Подібним чином вирішено це питання і в Гаазькій конвенції про закон, що може бути застосований до передання права власності при міжнародній купівлі-продажу товарів 1958 р. 1 Так, у ст. 6 Конвенції зазначено, що для цілей застосування положень цієї конвенції, за дея- ким винятком, продані предмети, що перебувають транзитом на те- риторії будь-якої країни або поза межами території будь-якої держави, вважаються такими, що знаходяться в країні відправлення. У міжнародній торгівлі купівля-продаж товарів, як правило, здійснюється з дотриманням певних правил (або умов). Такими умо- вами (на практиці їх називають базисними) визначаються права та обов’язки сторін, пов’язані з переданням товарів та встановленням моменту переходу ризику. В Україні при укладанні подібних зов- нішньоекономічних угод найчастіше використовують базисні умови, сформульовані в Інкотермс-2000. § 4. Правове регулювання іноземних інвестицій у міжнародному приватному праві Іноземні інвестиції являють собою довгострокові вкладення ка- піталу зарубіжними власниками в різні галузі економіки будь-якої країни. Система правового регулювання іноземних інвестицій є досить консервативною в теорії МПП, оскільки здійснюється одночасно на двох рівнях: міжнародно-правовому та національно-правовому. На міжнародно-правовому рівні правова регламентація здійснюється шляхом укладання багатосторонніх та двосторонніх угод. Національно- правовий рівень репрезентовано поєднанням загального (цивільного та господарського (підприємницького) і спеціального законодавства (про іноземні інвестиції). Національна правова регламентація іноземних інвестицій ха- рактеризується розмаїтістю, що визначається істотними розходження- ми в державній політиці країн стосовно іноземного капіталу. Так, в одних випадках іноземні капіталовкладення можуть обмежуватися, 1 Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН® – К. : Ліга, 2009 – файл MU58021.LHT. 137 Розділ V. Право власності у міжнародному приватному праві піддаватися державному контролю і навіть націоналізуватися, а в інших — заохочуватися шляхом надання певних пільг і гарантій, що безумовно зачіпає і права іноземних інвесторів 1 . Це пов’язано з тим, що держави через гостру нестачу фінансових ресурсів змушені вдава- тися до залучення зовнішніх капіталовкладень. При цьому інтереси іноземних монополій-інвесторів найчастіше йдуть урозріз із націо- нальними інтересами таких країн. З метою обмеження іноземних капіталовкладень держава може за- боронити діяльність іноземного інвестора в певних галузях економіки; встановити особливий державний контроль за залученням іноземних капіталовкладень у розроблення надр і природних ресурсів; застосу- вати спеціальний фіскальний режим (оподаткування, обмеження на репатріацію та ін.) або встановити концесійну політику. Правовий режим для іноземної власності визначається насамперед внутрішнім законодавством країн (спеціальними інвестиційними за- конами (кодексами), гірничим законодавством, законами про розроб- лення надр та ін.). У цій галузі МПП застосовується матеріально- правовий метод регулювання, оскільки норми такого законодавства безпосередньо регулюють відносини між іноземними приватними інвесторами та державою, до якої надходять інвестиції (державою- реципієнтом). Іноземним інвестиціям у державі, що приймає, як пра- вило, надаються такі режими: національний, найбільшого сприяння та привілейований. У зв’язку з цим важливе значення має законодавче визначення поняття іноземних інвестицій, оскільки воно окреслює коло осіб і відносин, що підлягають відповідному правовому врегулюванню. Здебільшого обсяг цього поняття законодавці різних країн встановлю- ють відповідно до державної інвестиційної політики, яку проводять уряди цих країн. Прикладом такого національного регулювання є: 1 Показовим з цього приводу є звуження змісту поняття «іноземні інвестиції», яке містилось у ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. «Про режим іноземного інвестування» (Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 28. – Ст. 302) – іноземні інвестиції – всі види цінностей, що вкладаються безпосередньо іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності згідно з чинним законодавством Укра- їни // Відом. Верхов. Ради України та передбачене нині ст. 1 Закону України від 19 бе- резня 1996 р. № 19 «Про режим іноземного інвестування» (Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80) – іноземні інвестиції – цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодав- ства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту, а також відмова від так званої «кваліфікаційної іноземної інвестиції». 138 ОСОБЛиВА ЧАСТиНА в Україні — Закон України від 19 березня 1996 р. «Про режим іноземного інвестування» 1 , в Росії — Федеральний закон від 9 липня 1999 р. «Про іноземні інвестиції в Російській Федерації» 2 , на Кубі — Закон № 77 від 5 березня 1995 р. «Про іноземні інвестиції» 3 У країнах, що розвиваються, національне інвестиційне законодавство зазвичай передбачає декілька режимів для іноземних інвестицій, при- чому особливо привілейований режим встановлюється для підприємств, діяльність яких потребує великих капіталовкладень, та підприємств, створюваних у найбільш важливих для держави галузях економіки. Основні пільги та привілеї таких підприємств: пов’язані зі звільненням від сплати мита при ввезенні устаткування та сировини, що необхідні для будівництва і діяльності підприємства; повне чи часткове звільнення протягом певного строку від деяких податків; безмитне вивезення готової продукції; повне чи часткове звільнення від податку на репатріацію; надання гарантій на випадок націоналізації та ін. У більшості країн стосовно іноземних інвестицій діє принцип на- ціонального режиму. Саме його підтримано на міжнародному рівні та відображено і в Законі України «Про режим іноземного інвестування», оскільки він надає багато переваг іноземному інвесторові, бо іноземні підприємці можуть здійснювати господарську діяльність на тих самих умовах, що і національні юридичні та фізичні особи. На міжнародно-правовому рівні інвестиційна діяльність регулюється на підставі двосторонніх чи багатосторонніх угод. На двосторонньо- му рівні таке регулювання, як правило, відбувається на підставі міжурядових: торговельних угод 4 , угод про заохочення та захист іно- земних інвестицій 5 та угоди про оподатковування 6 1 Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80. 2 Об иностранных инвестициях Российской Федерации: Закон [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.garant.ru/law/12016250-000.htm 3 Про іноземні інвестиції: Закон Республіки Куба [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.posolstvo-cuba.ru/negocios/77.htm 4 Угода між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про торгівлю та еконо- мічне співробітництво від 16.06.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН® – Київ : Ліга. – 2009 – файл MU94018U.LHT. 5 Наприклад, Угода між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республі- ки про заохочення та взаємний захист інвестицій від 31.10.1992 р. // Офіц. вісн. Укра- їни. – 2005. – № 26. – Ст. 1516. 6 Конвенція між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобри- танії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання по- датковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна від 10.02.1993 р. // Офіц. вісн. України. – № 29. – Ст. 1761. 139 Розділ V. Право власності у міжнародному приватному праві Що стосується багатосторонніх угод, які регламентують інвес- тиційну діяльність, то тут слід відзначити: Вашингтонську конвенцію 1 «Про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами» 1965 р. (Вашингтонська конвенція), ратифіковану Україною 16 березня 2000 р. 2 ; Сеульську конвенцію 1985 р. «Про за- снування багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» 3 1985 р. (Сеульська конвенція), ратифіковану Україною 3 червня 1992 р. 4 ; Уго- ду про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи (ТРІМС) від 15 квітня 1994 р. 5 Найпершим міжнародним договором у цій галузі, щодо якого вда- лося досягти майже загальної згоди, є Вашингтонська конвенція «Про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами» 1965 р., яку разом із Сеульською конвенцією було розробле- но під егідою МБРР. Вашингтонська конвенція передбачає створення спеціальної уста- нови — Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів, метою якого є надання послуг щодо примирення сторін та арбітражно- го розгляду інвестиційних спорів, які виникають між державами — учасницями Конвенції, з одного боку, та фізичними чи юридичними особами інших Договірних держав — з другого. Юрисдикція Центру поширюється на всі спори, що виникають безпосередньо з відносин, пов’язаних з інвестиціями між держа- вою — учасницею Конвенції (уповноваженим органом держави або агентством) та фізичною чи юридичною особою іншої держави- учасниці за умови згоди сторін на передачу відповідного спору до Центру на підставі письмової угоди. При цьому не допускається одно- стороння відмова від досягнутої угоди. Згода сторін на арбітражний розгляд виключає будь-які інші засоби правового захисту, якщо інше 1 Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН®– К. : Ліга, 2009 – файл MU65K01U.LHT. 2 Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами: Закон України від 16.03.2000 р. № 1547-III // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 12. – Ст. 448. 3 Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН® – К. : Ліга, 2009 – файл MU85K06R.LHT. 4 Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку ре- конструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій: Закон України від 03.06.1992 р. № 2402-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 33. – Ст. 474. 5 Угода про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи (ТРІМС) від 15.04.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravoteka.ru/pst/110/54752.html 140 ОСОБЛиВА ЧАСТиНА не передбачено договором. Разом з цим держава — учасниця Конвенції має право вимагати як умову своєї згоди на арбітражний розгляд у рам- ках Центру, щоб до початку розгляду були вичерпані всі місцеві ад- міністративні та судові засоби захисту. Центр вирішує інвестиційний спір згідно з нормами права, обрано- го сторонами, а за відсутності такої угоди застосовує право держа- ви — учасниці Конвенції, яка є стороною в спорі (включаючи її колізійні нор ми), і норми міжнародного права, які можуть підлягати застосуванню. Сеульська конвенція «Про заснування багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» 1985 р. надає гарантії по іноземних інвестиціях. Так, у ст. 12 встановлено, що «інвестиції, які підпадають під гарантії, включають акціонерну участь, у тому числі середньострокові та довгострокові позики, надані власниками акцій зацікавленому підприємству або гарантовані ними, а також такі форми прямих ка- піталовкладень, які можуть бути визначені Радою директорів». При цьому Рада директорів зв’язана однією умовою: поширити гарантії можна лише на позики, пов’язані з конкретними капіталовкладеннями, схваленими Агентством. Це може бути, наприклад, будь-яке перераху- вання іноземної валюти, здійснене з метою модернізації, розширення або розвитку існуючого капіталовкладення (підприємства). Головне завдання Агентства, що є міжнародною організацією, полягає в регулюванні інвестиційної діяльності у відносинах з дер- жавами — учасницями Конвенції, особливо з країнами, що розвива- ються. Реалізуючи це завдання, Агентство надає гарантії (включаючи страхування від некомерційних ризиків) інвестицій, які здійснюють- ся до будь-яких країн — членів Агентства резидентами інших країн — членів Агентства. Захист інтересів іноземних інвесторів відповідно до Конвенції базується на підставі договору страхування, який укладається Агент- ством (страховиком) з іноземним інвестором (страхувальником, влас- ником гарантії). При настанні страхового випадку та після виплати компенсації власнику гарантії до Агентства переходять права або ви- моги, які пов’язані з гарантованим капіталовкладенням та можуть бути у власника гарантії стосовно країни-реципієнта чи інших боржників. Умови такої цесії передбачаються в договорі страхування. Основні принципи та механізми регулювання інвестиційних відносин, страху- вання та перестрахування ризиків, здійснення асигнувань та сприяння мирному вирішенню спорів також відображено в цій Конвенції. 141 Розділ V. Право власності у міжнародному приватному праві Сеульська та Вашингтонська конвенції на цей час є єдиними чинни- ми універсальними багатосторонніми угодами в галузі захисту іноземних інвестицій. Той факт, що в кожній з них бере участь більш ніж 140 країн світу, свідчить про зацікавленість цих країн у розв’язанні проблем за- хисту іноземних інвестицій та ефективність положень цих актів. Як приклад регіональних міжнародних угод, присвячених регулю- ванню іноземних інвестицій, можна навести Конвенцію про захист прав інвестора, яку було підписано 28 березня 1997 р. у Москві країнами СНД 1 (Україна не підписала). Цим міжнародно-правовим документом визначаються «правові засади здійснення різних видів інвестицій, зареєстрованих на території країн СНД, і гарантії прав інвесторів на здійснення інвестицій та одержувані від них доходів» (ч. 1 ст. 2 Кон- венції). Відповідно до ч. 1 ст. 5 цієї Конвенції «умови здійснення інвестицій, а також правовий режим діяльності інвесторів у зв’язку зі здійсненими інвестиціями не можуть бути менш сприятливими, ніж умови здійснення інвестицій і режим діяльності, пов’язаної з ними, для юридичних або фізичних осіб країни-реципієнта, за винятком виключень, які можуть встановлюватися законодавством країни-реципієнта». Конвенція передбачає наслідки зміни норм законодавства країн-учасниць, що стосуються інвестицій, які, на думку однієї або декількох країн — учасниць Конвенції, погіршують умови й режим інвестиційної діяльності. Крім того, цей міжнародно-правовий документ надає країнам-учасницям можливість визначати виключення щодо галузей, підприємств і організацій, які не підлягають роздержавленню, а також пріоритети стосовно галузей, видів діяльності та регіонів, для яких застосовуються більш пільгові умови залучення інвестицій. Державні гарантії захисту інвестицій, передбачені Конвенцією, охоплюють, зокрема: захист інвестицій від націоналізації, реквізиції, від рішень і дій (бездіяльності) державних органів і посадових осіб, що ущемляють права інвестора (ст. 9); компенсацію за завдання збитків інвестору (ст. 10); гарантії використання доходів, отриманих інвестором (ст. 12); страхування майна й ризиків підприємств з інвестиціями країн — учасниць Конвенції (ст. 13); право на розгляд спорів, які ви- никають у зв’язку зі здійсненням інвестицій, у судах країн — учасниць таких спорів, Економічному суді СНД і (або) в інших міжнародних судах або міжнародних арбітражних судах. 1 Укр. інвестиц. газ. – 2000. – 5 трав. – № 19. 142 ОСОБЛиВА ЧАСТиНА Третя і четверта частини Конвенції надають інвесторам права щодо придбання акцій та інших цінних паперів, речових прав на землю, інших природних ресурсів, а також інших майнових прав та участі у приватизації. Процес інтернаціоналізації виробництва, який значно активізувався в 90-х рр. XX ст., справляв усе більший вплив на розвиток міжнародної торгівлі. Головною проблемою для іноземних інвесторів були правові можливості здійснювати капіталовкладення без яких-небудь примусових обтяжуючих умов у вигляді зобов’язань із закупівлі місцевих товарів, обмеження імпорту матеріалів та ін., що практикувалося в основному в країнах, які розвивалися. Крім того, інвестори мали бути впевнені, що зможуть вільно використовувати вироблену продукцію за межами країни, де було розміщено їхні інвестиції. Разом з тим прямий економічний ефект від застосування таких обмежувальних заходів, покликаних стимулю- вати розвиток місцевої промисловості та внутрішнього ринку, як показав досвід, був обмеженим. Більше того, ці заходи вели до подорожчання вартості інвестиційних проектів і зниження їхньої рентабельності, а деякі з них обмежували і деформували світову торгівлю. З розвитком міжнародного виробничого кооперування та інших форм економіч них зв’язків, що підсилюють залежність зовнішньоторговельних потоків від прямих іноземних інвестицій, останні все частіше ставали об’єктом міжурядового регулювання. Усе це спонукало учасників «Уругвайського раунду» переговорів, насамперед країн — експортерів капіталу, досягти домовленостей про усунення перешкод на шляху транскордонного інвестування, яке має безпосереднє відношення до торгівлі. У результаті було укладено уго- ду, яка розширила систему багатостороннього регулювання міжнарод- них економічних відносин. На першій Конференції міністрів країн СОТ у Сінгапурі розвинені країни спробували розширити участь СОТ у регулюванні іноземних інвестицій (прагнули включити відповідне питання до порядку денно- го та після обговорення прийняти новий документ). Але вони зустріли сильну протидію з боку держав, що розвиваються, і домоглися лише створення робочої групи з питань взаємодії торгівлі та інвестицій. Угода про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи (ТРІМС) умов- но складається із двох основних частин. У першій частині вона зобов’язує країни-члени СОТ не застосовувати в галузі регулюван- ня іноземних інвестицій заходи, що перешкоджають розвиткові 143 Розділ V. Право власності у міжнародному приватному праві міжнародної торгівлі, а у другій частині встановлює конкретні заходи в цій галузі. Дія Угоди поширюється тільки на інвестиційні заходи, пов’язані з торгівлею товарами (регулювання іноземних інвестицій у сферу послуг здійснюється ГАТТ). У преамбулі Угоди зазначається, що вона покликана «сприяти роз- ширенню і поступовій лібералізації світової торгівлі та полегшенню іноземних інвестицій, аби прискорити економічне зростання всіх тор- говельних партнерів, особливо країн-членів, що розвиваються, забез- печуючи в той же час конкуренцію». Іншими словами, акцент у цьому документі робиться на сприяння розвиткові іноземних інвестицій і забезпечення вільної конкуренції, у чому зацікавлені насамперед і найбільш економічно розвинені країни (незважаючи на формальне застереження на користь держав, що роз- виваються). Відповідно до поставленої мети країни — члени СОТ, як передбаче- но в ст. 2 Угоди, зобов’язуються утримуватися від інвестиційних заходів, несумісних з положеннями ГАТТ-1994, що стосуються національного режиму (ст. ІІІ) і заборони на застосування кількісних обмежень у торгівлі (ст. XІ). Маються на увазі обов’язкові і примусові заходи, які можуть бути застосовані до підприємств із іноземним капіталом на підставі національних законів або адміністративних розпоряджень. У Додатку до Угоди міститься «ілюстративний» перелік забороне- них інвестиційних заходів, що розглядаються як несумісні із зазначе- ними нормами ГАТТ, включаючи так звані вимоги місцевого компо- нента виробництва, балансування імпорту та експорту підприємства з іноземними інвестиціями, регулювання напрямів і обсягів експорту та імпорту такими підприємствами. Застосування таких заходів забороняється незалежно від того, чи є вони обов’язковою умовою створення підприємств із іноземним капіталом або їхнє дотримання необхідно для одержання останнім будь-яких пільг, наприклад у вигля- ді субсидій чи тимчасового звільнення від податків (від цього зобов’язання частково звільняються країни, що розвиваються). У той же час ст. 3 Угоди не перешкоджає членам СОТ використо- вувати заборонені інвестиційні заходи, що підпадають під категорію так званих загальних винятків; виходячи з міркувань охорони життя і здоров’я населення, національної безпеки, платіжного балансу та ін. Не розглядаються як спотворюючі умови торгівлі вимоги до інвесторів щодо передання технології, ноу-хау та ін. 144 ОСОБЛиВА ЧАСТиНА Інші статті Угоди мають процедурно-організаційний характер. Зокрема, встановлюються диференційовані строки скасування всіх заборонених інвестиційних заходів з моменту набрання Угодою чинності у відповідних країнах: протягом двох років для розвинених країн, п’яти років — для країн, що розвиваються, семи років — для найменш розвинених країн з можливістю подовження цього строку для останніх. У перехідний період країни — члени СОТ не повинні змінювати умови застосування пов’язаних з торгівлею інвестиційних заходів у бік жорсткості. Однак дозволяється застосування нетарифних заходів відносно нових інвестицій, щоб не ставити в невигідне становище ра- ніше створені підприємства з іноземним капіталом, що виробляють аналогічні товари. Велике значення в Угоді (ст. 6) надається зобов’язанням гласності і «прозорості» у застосуванні інвестиційних заходів, наданні відповідної інформації. Подальша еволюція ТРІМС регламентується ст. 9, яка містить норму про можливість доповнення Угоди положеннями з інвестиційної та конкурентної політики. Значення ТРІМС полягає в тому, що ця Угода включає елементи більшої передбачуваності і дисципліни у практику застосування по- в’язаних з торгівлею інвестиційних заходів, а тому сприяє створенню сприятливого клімату для іноземних інвесторів у країнах — членах СОТ. Угода не обтяжує ці країни новими зобов’язаннями порівняно з тими, які випливають із статей III та XI ГАТТ. Слід відмітити, що в Угоді немає ні чіткого визначення поняття «пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи», ні об’єктивних критеріїв для вирішення питання про сумісність тих чи інших заходів з вимога- ми нового документа. Отже, вирішення зазначених питань фактично залишено на розсуд країни — члена СОТ. Це відкриває можливість для різної інтерпретації навіть тих заборонених заходів, які наведено в переліку Додатка. Що стосується не зазначених у переліку заходів, то вони, можливо, вважаються припустимими. Угода ТРІМС припускає для всіх країн — членів СОТ (у тому числі для України) застосування однакових правил стосовно інвестиційних заходів, що обмежують торгівлю товарами, тобто виключає можливість використання таких заходів з метою дискримінації. Тому виконання умов ТРІМС має стимулювати приплив іноземних капіталовкладень в Україну та інвестицій українських підприємців за кордон. |