Главная страница
Навигация по странице:

  • 98. Практическая роль обычая.

  • Глава 3. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 99. Критерии для оценки роли судебной практики.

  • 100. Подчинение судей закону.

  • 101. Значение права, создаваемого судебной практикой.

  • 102. Судебная организация.

  • 104. Сборники судебной практики.

  • 106. Решение судей, оставшихся в меньшинстве.

  • L.R.

  • 107. Единообразие судебной практики.

  • 108. Обязательные прецеденты.

  • 109. Административная практика.

  • Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современно. Основные правовые системы современности les grands systemes de droit contemporains


    Скачать 2.41 Mb.
    НазваниеОсновные правовые системы современности les grands systemes de droit contemporains
    АнкорДавид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности.doc
    Дата28.09.2017
    Размер2.41 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаДавид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современно.doc
    ТипДокументы
    #9039
    страница8 из 34
    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34
    Глава 2. ОБЫЧАЙ

    97. Теория обычая. Существует концепция социологического плана, которая преобладающую роль среди источников права отводит обычаю, считает, что именно обычай является основой права, опре-

    93

    деляет способы его применения и развития законодателем, судьями» доктриной. В противоположность указанной концепции позитивист тская школа сводит роль обычая на нет; в ее представлении он играь-ет лишь самую малую роль в праве, всесторонне кодифицированном1 и отождествляемом с волей законодателя. Для этой позиции харак" терно отсутствие чувства реализма, тогда как социологическая шко^ ла, напротив, преувеличивает роль обычая.

    По нашему мнению, обычай не является тем основным и первичным элементом права, как того хочет социологическая школа. Он лишь одив1 из элементов, позволяющих найти справедливое решение. И в современ-' ном обществе этот элемент далеко не всегда имеет первостепенное зна*' чение по отношению к законодательству. Но его роль вместе с тем от­нюдь не так незначительна, как полагает юридический позитивизм. |

    Французские и немецкие юристы в теории по-разному относятся' к обычаю. Французские юристы пытаются видеть в нем несколько ус-| таревших источников права, роль которого упала, после того как мы* вместе с кодификацией признали бесспорное верховенство закона.1 Они готовы подписываться под содержащейся в законодательстве Ав<, стрии и Италии формуле, согласно которой обычай применяется^ лишь тогда, когда закон прямо отсылает к нему. В ФРГ, Швейцарии, Греции закон и обычай рассматриваются как два источника права од­ного плана'. Подобная позиция, по-видимому, определяется традици» ями исторической школы, которая еще в XIX веке учила видеть в;

    праве продукт народного духа. Различия, существующие в теории, не имеют, однако, никаких фактических последствий. На деле повсе­местно судьи ведут себя так, как если бы закон являлся исключи­тельным или почти исключительным источником права. При этом, однако, обычаю придается куда большее значение, чем это можно представить себе на первый взгляд.

    98. Практическая роль обычая. Закон в ряде случаев для своего понимания нуждается в дополнении обычаем. Понятия, которые ис­пользует законодатель, также зачастую нуждаются в объяснении с точ­ки зрения обычая. Нельзя, например, не прибегая к обычаю, сказать,' когда поведение определенного лица ошибочно, является ли данный знак подписью, может ли правонарушитель ссылаться на смягчающие ' обстоятельства, является ли определенное имущество семейным суве­ниром, имелись ли моральные основания для получения письменного подтверждения обязательства. Все попытки устранить в упомянутых случаях роль обычая приведут к излишнему концептуализму или же к казуистике, противоречащим духу романо-германского права. Поэтому напрасны стремления умалить ту значительную роль, которую выпол­няет обычай secundum legem (в дополнение к закону).

    ' См. Zepos P.J. Quinze annees d'application du Code civil helleniquc// Re­vue international de droit compare. 1962. P. 281-308; Beguelin M. Das Gewoh-nheitsrecht in der Praxis des Bundesgerichts. 1968.

    94

    Напротив, область применения обычая praeter legem (кроме за­кона) очень ограничена прогрессом кодификации и призванным первенством закона в демократических режимах современного поли­тического общества. Современные юристы романо-германской пра­вовой семьи любой ценой стремятся опереться в своих рассуждениях на законодательство. В этой связи обычай praeter legem обречен на весьма второстепенную роль.

    Роль обычая adversus legem (против закона) также, во всяком слу­чае внешне, очень ограничена, даже если он в принципе и не отрица­ется доктриной. Совершенно ясно, что суды не любят выступать про­тив законодательной власти.

    По правде говоря, изучение обычая никогда не было проведено до­лжным образом, поскольку наука в прошлом придавала первостепен­ное значение римскому праву, а ныне — национальным кодексам. Обычай играл весьма важную роль в эволюции романо-германской системы, но представляется, что эта роль нуждается в определенной легитимации, подобно той, которую в средние века нашли в некоторых положениях Дигест (Д 1.П1.32). До сих пор мы еще не освободились от римско-канонической концепции обычая и пытаемся вместить все обычаи в рамки закона, даже если для этого приходится изображать как соответствующие закону обычаи, которые в действительности вос­полняют пробелы или даже противоречат закону.

    Таким образом, за редкими исключениями, обычай потерял в на­ших глазах характер самостоятельного источника права. Случается, что о нем вообще вспоминают лишь тогда, когда говорят о толкова­нии закона.

    Более точным представление о роли обычая станет тогда, когда возродят традицию и перестанут отожествлять право и закон. Если понимать закон лишь как одно из средств (главное в наши дни) для выражения права, то ничто не мешает признанию наряду с законода­тельными актами полезности других источников. И среди этих пос­ледних важное место займет обычай: естественно и даже необходимо учитывать обычное поведение людей, чтобы установить то, что объ­ективно считается в обществе справедливым.

    Обычай, однако, не имеет значения сам по себе. Он важен лишь в той мере, в какой служит нахождению справедливого решения. Вследствие этого юрист не должен автоматически применять обычаи;

    его обязанности — критически относиться к обычаям, в частности задавая себе вопрос: а разумны ли они?

    Глава 3. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

    99. Критерии для оценки роли судебной практики. Место, от­водимое среди источников права судебным решениям, отличает ро-мано-германские правовые системы, с одной стороны, от английско-

    95

    го общего права, а с другой — от социалистического права. Путем показа этого отличия мы и постараемся выявить позицию романо-германских правовых систем, внутренние различия между которыми затрагивают скорее детали, чем принципы.

    Чтобы судить о важности судебных решений в выработке права, следует и здесь остерегаться готовых формул, которые, стремясь подчеркивать исключительность закона, отказываются признавать источником права судебную практику. Эти формулы несколько смешны, когда их употребляют в такой стране, как Франция, или ФРГ, где судебная практика в ряде сфер играет ведущую роль в развитии права и где доктринальные произведения зачастую являют­ся не чем иным, как изложением судебной практики'. Они также не­верны, хотя на первый взгляд может показаться иначе, и в стра­нах, где доктрина мало или совсем не уделяет внимания судебной практике.

    Подобное отношение к судебной практике — чаще всего признак разрыва между теорией и практикой, между университетами и двор­цами правосудия. Но на этом основании нельзя делать вывод, что су­дебные решения не являются источником права. Чтобы иметь пра­вильное представление по данному вопросу, нужно не столько интересоваться формулировками различных авторов и доктриналь-ными произведениями, сколько обратить внимание на другой фактор — на все увеличивающееся число различного рода сборников и спра­вочников судебной практики.

    Эти сборники и справочники пишутся не для историков права или социологов и не для удовольствия их читателей: они создаются для юристов-практиков, и их роль объяснима лишь тем, что судебная практика является в прямом смысле слова источником права. Коли­чество и качество этих сборников могут дать представление и о важ­ности судебной практики как источника права в романо-германских правовых системах.

    Предложенный выше метод оценки требует, однако, уточнения. Когда речь идет о некоторых странах, в частности малых, новых или слаборазвитых, значимость судебной практики не следует выводить лишь на основе числа публикуемых в стране сборников. Может слу­читься, что там с необходимыми оговорками используют сборники судебной практики, существующие в других странах, право которых особенно схоже с национальным правом данной страны. Так, значение

    ' Авторы «Курса гражданского права ФРГ», уверяют, тем не менее, что «судебная практика как таковая не является источником права» (Enneccerus L., Nipperdey H. Lehrbuch des bflrgerlichen Rechts. Allgemeiner Teil. Bd. I. 1959. S. 275), и эта точка зрения, очевидно, преобладает в стране. Тем не менее ср.: Esser ]. Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privat-rechts. 1959; Larenz K. Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 1969; Jestaz P., La jurisprudence: reflexion sur un malentendu. 1987.

    96

    французской судебной практики не лимитировано границами Фран­ции. Постановления французского Кассационного суда и Государ­ственного совета изучаются и оказывают влияние в различных странах французского языка, соседних или отдаленных. Это верно также и в отношении других европейских и неевропейских стран, входящих в романо-германскую правовую семью, где придают большое значение французской судебной практике в тех или иных областях права.

    100. Подчинение судей закону. Роль судебной практики в стра­нах романо-германской правовой семьи может быть уточнена лишь в связи с ролью закона. Учитывая современное стремление юристов всех стран опереться на закон, творческая роль судебной практики всегда или почти всегда скрывается за видимостью толкования зако­на. И лишь в исключительных случаях юристы отказываются от этой привычки, а судьи открыто признают наличие у них власти по созда­нию правовых норм.

    Они упорно придерживаются позиции постоянного подчинения закону даже тогда, когда законодательство открыто признает, что за­кон не может предусмотреть все. Ведь и в этих случаях в соответст­вии с принципом, закрепленным ст. 4 французского Гражданского кодекса, судья обязан вынести решение, он не может, подобно судье в Риме, уклониться от этой обязанности под предлогом молчания или неясности права. В ст. 1 швейцарского Гражданского кодекса сфор­мулировано следующее указание: при отсутствии закона и обычая судья должен решать на основании такого правила, которое он уста­новил, если бы был законодателем, следуя традиции и судебной прак­тике. Это указание не осталось мертвой буквой; имели место даже та­кие случаи, когда судьи искусственным образом находили пробелы в законодательстве, чтобы использовать предоставленное им право. Однако в целом ст. 1 активно не использовалась'. Вызвав большой интерес у теоретиков, она в конечном счете мало что изменила в швейцарской практике. «Свободное научное исследование», провоз­глашенное Ф.Жени, не свергло с трона догмы полноты установлен­ного законом правопорядка, было проще сохранить эту функцию.

    Если мы хотим выяснить степень участия судебной практики в развитии права, то нам следует для этого покориться необходимости искать его где-то на втором плаке, за подлинным или фиктивным толкованием закона. Судебная практика играет творческую роль в той степени, в какой в каждой стране можно в этом процессе уда­ляться от простого толкования. Мы уже пытались показать, каково в этом отношении положение в различных странах романо-германской правовой семьи.

    Каким бы ни был вклад судебной практики в эволюцию права, этот вклад в странах романо-германской правовой семьи имеет иной харак-

    ' См. Du Pasquier Cl. Les Lacunes de la loi et la jurisprudence suisse sur 1'art. 1-cr du Code civil suisse. 1951; Meier-Науог, A. Der Richter als Gesetzgc-ber. 1951.

    7—2917 97

    тер, чем вклад законодателя. Последний, определяя в нашу эпоху рамк^. правопорядка, делает это путем особой техники, которая состоит в уста-в' новлении правовых норм. Судебной практике лишь в исключительных случаях разрешается использовать подобную технику. Положении», французского Гражданского кодекса (ст. 5), которым запрещается суды' ям выносить решения по делам в виде общего распоряжения, соответ^ ствуют аналогичные положения и в других романо-германских правовые системах; при этом возможны некоторые исключения, несомненно ин-» тересные, но не затрагивающие исходного принципа.

    101. Значение права, создаваемого судебной практикой. Судеб­ная практика отказывается создавать правовые нормы, так как это,^ по мнению судей, дело лишь законодателя и правительственных или административных властей, уполномоченных на то законодателем. Можно ли все же полагать, что, несмотря на столь упорную скром­ность, на деле судьи создают правовые нормы?

    Во всяком случае, между нормами, выработанными судебной практикой, и нормами, установленными законодателем, существует два важных различия.

    Первое связано с ролью тех или других в данной системе. Судеб­ная практика действует в рамках, установленных для права законода­телем, тогда как деятельность самого законодателя состоит именно в установлении этих рамок. Значение права, создаваемого судебной практикой, уже в силу этого ограниченно, и положение в романо-гер­манских правовых системах с этой точки зрения противоположно тому, которое существует в странах английского общего права. •

    Правовая норма — это второе из различий, — созданная судеб­ной практикой, не имеет того авторитета, которым обладают законо­дательные нормы. Она достаточно непрочна, ее можно в любой мо­мент отбросить или изменить в связи с рассмотрением нового дела. Судебная практика не связана нормами, которые она сама создала;

    она даже не может общим образом сослаться на них для обоснования принимаемого решения. Если в новом деле судьи применяют норму, которую они уже применяли ранее, то это делается не потому, что она приобрела обязательный характер; она его не имеет. Поворот в судебной практике всегда возможен, и судьи не обязаны его обосно­вывать. Этот поворот не посягает на рамки права, не угрожает при­нципам права. Норма, созданная судебной практикой, существует и применяется лишь в той мере, в какой судьи (каждый судья) считают ее хорошей. Понятно, что в этих условиях трудно говорить о норме.

    Отказ от правила прецедента, согласно которому судьи обязаны применять нормы, которые ранее уже применялись в конкретном аналогичном деле, не случаен. Начиная с периода средних веков счи­талось, что правовая норма должна иметь доктринальное или законо­дательное происхождение. Только такая тщательно продуманная пра­вовая норма в состоянии охватить целый ряд типичных случаев, которые уложились бы в фактический состав конкретного судебного

    98

    {дела. Представляется принципиально важным, чтобы судья не пре­вращался в законодателя. Этого стараются добиться в странах рома-но-германской правовой семьи. В то же время формула, согласно ко­торой судебная практика не является источником права, кажется нам неточной для этих стран. Но она не отразит действительности, если, исправив ее, мы скажем, что судебная практика не является источни­ком правовых норм. «Не конкретные примеры, а законы имеют юри­дическую силу» («Non exemplis, sed legibus, jidicandum est»).

    102. Судебная организация. Сходство той роли, которую играет судебная практика во всех странах романо-германской правовой семьи, обусловлено не только традицией, но также принципами ор­ганизации, способом подготовки и подбора судей.

    В рамках романо-германской семьи судоустройство, разумеется, варьируется от страны к стране, но вместе с тем имеет, как правило, общие характерные черты.

    Повсюду судебная система построена по иерархическому принци­пу. Споры подведомственны по первой инстанции судам, располо­женным по всей территории страны. Над ними имеется значительно меньшее число апелляционных судов. Здание венчает Верховный суд. Это самая общая схема, в рамках которой немало значительных различий. В частности, весьма несходны суды первой инстанции; их может быть несколько видов в зависимости от характера споров. Су­ществующие в одной стране специальные суды, например по семей­ным, трудовым делам, коммерческие суды и т.п., могут отсутствовать в другой. Различны и апелляционные инстанции в зависимости от их соотношения с судами первой инстанции, а также от порядка апелля­ционного рассмотрения. Верховный суд в одних странах действует как апелляционная и суперапелляционная инстанция, а в других — как кассационная, то есть рассматривающая лишь вопросы права.

    Кроме обрисованной выше общей судебной системы в ряде стран имеются и другие независимые от нее юрисдикции, например адми­нистративные юрисдикции, которую мы видим во Франции (где систе­му административных судов венчает Государственный совет), в ФРГ, Австрии, Бельгии, Финляндии, Италии, Швеции, Лихтенштейне, Люк­сембурге, Монако, странах Латинской Америки (Колумбии, Мексике, Панаме, Уругвае). В других странах также существуют административ­ные юрисдикции, но они подконтрольны Верховному суду, где для это­го имеется специальная" палата (в Испании, Швейцарии и др.). Нако­нец, есть страны, где нет административной юстиции, — это Дания, Норвегия, Япония, Аргентина, Бразилия, Чили, Перу, Венесуэла.

    Кроме административной юстиции в ряде стран имеются и другие автономные судебные системы. В ФРГ существуют федеральные сис­темы судов по трудовым^ делам, социальному обеспечению, финансо­вые суды, в Швейцарии — суды по социальному страхованию, воен­ные, таможенные и т.д.

    Усложняющим фактором является федеральная структура некото-

    7*

    99



    рых государств. Правосудие здесь, как правило, отнесено к компетен­ции членов федерации, и лишь на вершине иерархии действует один или несколько федеральных судов. Такова ситуация в ФРГ, Швейца­рии, Бразилии. Напротив, в Венесуэле существует лишь федеральная судебная система. В Аргентине и Мексике, подобно США, конкури­руют две судебные системы — штатная (провинциальная), с одной стороны, и федеральная (общегосударственная) — с другой. Впрочем, сходство с США здесь лишь внешнее, ибо компетенция этих систем разграничена по-разному, что, в свою очередь, зависит от сферы, ох­ватываемой федеральными законами, которые компетентны приме­нять лишь федеральные суды'.

    103. Судьи. Судьи в странах романо-германской семьи — это, как правило, юристы, которые профессионально и постоянно занимают­ся судебной деятельностью. В этом смысле наблюдается отход от римской традиции; как известно, судьи и преторы Рима не были, как правило, профессиональными юристами.

    Общий принцип знает исключения. В некоторых странах на оп­ределенное время на судейские должности могут избираться не юрис­ты (сельские кантоны в Швейцарии, французские коммерческие суды). Некоторые уголовные дела рассматриваются с участием эше-веном или присяжных (французский суд ассизов). Реже это бывает в гражданских делах (Швеция). Судьи обычно назначаются пожизнен­но, и принцип несменяемости служит одной из основных гарантий их независимости. Иной порядок — назначение на время — установлен в ряде стран для членов конституционных судов. В Швейцарии судьи Федерального суда избираются на шесть лет Союзным собранием2. В Латинской Америке члены верховных судов назначаются пожизнен­но в Аргентине, Бразилии и Чили, а в остальных странах — на срок от трех до десяти лет, что, очевидно, отрицательно сказывается на правовых началах в жизни этих стран.

    По общему правилу в странах романо-германской правовой семьи судейская карьера начинается с первых шагов профессиональной дея­тельности. В отличие от стран общего права, здесь очень редко до­лжность судьи замещается опытными адвокатами. Поэтому у конти­нентальных судей и иная психология. Университетская подготовка дает им возможность более широкого подхода к проблемам. Их виде­ние права выходит за рамки конкретных дел, не столь ограничено юри­дической техникой и «масштабами острова», как у их английских кол­лег. Этому способствует наличие наряду с собственно судьями другой категории магистров, с которой они тесно взаимосвязаны, а именно ра-

    ' В Аргентине действуют Гражданский и Торговый федеральные кодек­сы, в то время как в Мексике лишь Торговый кодекс принят как федераль­ный и каждый из 29 штатов имеет свой Гражданский кодекс. В стране есть федеральный Гражданский кодекс, но он действует только в федеральном округе и на федеральных территориях.

    2 Они могут быть переизбраны, что часто и происходит.

    100

    ботников прокуратуры, также призванных охранять общественные ин­тересы. Наличие прокуратуры является характерной чертой романо-германской правовой семьи, что следует отметить особо.

    Общие черты, о которых речь шла выше, не исключают, естествен­но, вариаций. Не во всех странах судейский корпус имеет одинаковую организацию и традиции. То обстоятельство, что в прошлом во Франции судебные должности наследовались и продавались, а парламенты при­своили себе особую политическую роль, уже издавна превратило фран­цузских судей в особую касту, полностью независимую от администра­тивных чиновников. Такой ситуации не было в других странах, и соответственно в прошлом здесь была меньшей и независимость судей. Исторически это часто подчеркиваемое различие играло немалую роль, но ныне оно стерлось. Статус французских судей значительно сблизил­ся со статусом чиновников, и идея о существовании подлинной судеб­ной власти рассеялась в нашей стране. В других странах, наоборот, при­знали своеобразие судебной деятельности. У судей повсеместно развилось представление, что они ни в каком случае не могут получать как,их-либо распоряжений от администрации, наоборот, последняя во все возрастающей мере должна быть поставлена под судебный контроль.

    Следует отметить рост численности профессиональных судей в странах романо-германской правовой семьи в сравнении со страна­ми общего права. Она составляет примерно 15 тысяч в ФРГ, свыше 5 тысяч во Франции.

    104. Сборники судебной практики. Роль, которую играет судеб­ная практика в разных странах, отличается элементами самого раз­личного характера. Среди них следует упомянуть, как мы уже отме­чали выше, наличие и большее или меньшее совершенство сборников судебной практики, а также официальный характер, кото­рые они могут иметь в отдельных странах.

    Интересно в связи с этим отметить, что в течение последнего века произошли изменения, свидетельствующие о том, что сами сборники совершенствуются, а значение их возрастает. Эти изменения говорят также о том, что в наши дни за судебной практикой признается го­раздо большая роль.

    Официальные сборники судебной практики существуют сегодня во Франции, в ФРГ, Испании, Италии, Швейцарии, Турции. Эти офици­альные сборники помогают нередко быстро отличить решения, заслу­живающие название судебной практики, от решений, которые было бы желательно быстрее забыть. Таково положение в Турции, где публика­ция лишь избранных решений должна помочь юристам ознакомиться с новым правом. Но таково же оно, хотя и более завуалированно, во Франции, где уголовная палата Кассационного суда признает автори­тетными лишь те решения, которые опубликованы по ее собственному указанию. Сказанное относится также к ФРГ, где публикуются лишь принципиальные решения Федерального административного суда, и к Швейцарии, где решению предшествует короткое обобщение доктри-

    101

    нального плана. Напротив, в Испании различие между решениями, пуб­ликуемыми и не публикуемыми в официальном сборнике, основано на ином критерии: публикуются лишь решения, относящиеся к компетен­ции Верховного суда или рассмотренные им в порядке обжалования.

    105. Стиль решений. Другом заслуживающим внимания элементом является стиль судебных решений'. Они должны быть мотивированы. Так, впрочем, было не всеща. В течение долгого времени в решении ви» дели властный приказ, не нуждающийся в обосновании. Практика мо­тивации решений складывается постепенно, в Италии — с XVI, а в Гер­мании — с XVni века. Как общее правило она была предписана судам во Франции в 1790-м и в Германии в 1879 году. Сегодня принцип обяза» тельной мотивации решения утвердился повсеместно, а в Италии даже закреплен в Конституции. Этот принцип в наше время рассматривается как гарантия против произвольных решений, а в еще большей мере —' как гарантия того, что решения будут хорошо продуманы.

    Хотя судебные решения в странах романо-германской семьи сходны в том, что должны быть мотивированы, стиль, в котором они составля­ются, отличается от страны к стране2. В некоторых странах привилась французская техника, происходящая, по-видимому, от стиля заключен ний стряпчих; судебное решение, сжатое в одной фразе, считается здесь тем более совершенным, чем оно короче и выдержаннее в том самом концентрированном стиле, который понимают и которым восхищаются • лишь опытные юристы. Этой практике помимо Франции следуют в Ев"» ропе Бельгия, Люксембург, Голландия, Испания, Португалия и северные страны, исключая недавно отказавшуюся от нее Швецию.

    В других странах, напротив, судебное решение выносится в раз­вернутом виде по определенной, различной в разных странах жест­кой схеме. Таково положение в ФРГ, Греции, Италии, Швейцарии и с недавнего времени — в Швеции. Судебные решения в этих странах часто содержат ссылки на предыдущие решения или на доктриналь-ные произведения; такие ссылки, как правило, не встречаются в су­дебных решениях первой группы стран.

    106. Решение судей, оставшихся в меньшинстве. Обратимся те­перь к вопросу, допустимо или, наоборот, недопустимо особое мне­ние судей, оставшихся в меньшинстве'. Этот институт встречает

    ' Dawson J.P. The Oracles of the Law. 1968. P. 376, 433; Samel Т. Histoi-re du jugemcnt motive. Rev. dr. public et sc pol. 1955. P. 5-53; Coria G. Civili­an judicial decisions. An Historical account of Italian style, 44 Tulane L.R. 740—749. 1970; Mimin P. Le style des decisions judiciaires. 1978.

    2 Wetter G. The Style of Appellate Judicial Decisions 1960; Coria G. Lo stile delle sentenze: ricerca storico-comparativa e testi commentati. Quademi del Foro italiano 351—354 (1967—1968); I grandi tribunal italiani fra secoli XVI a XIX. Quaderni del Foro italiano 629. 1969; Die Prazedenzentscheidungen der Senate vom Piedmont und Foro italiano 629. 1969; Die Prazedenzentscheidun­gen der Senate vom Piedmont und Savoyen im 18 Jahrhundert lus privatum gen­tium. Festschrift-fur Max Rheinstein. 1969. Vol. I. P.103—125.

    102

    враждебное отношение во Франции, но отсюда не следует, что он ха­рактерен лишь для стран общего права. Многие страны романо-гер­манской правовой семьи допускают его, в частности >страны Латинс­кой Америки (discordias, votos vencidos).

    В Европе возможность особого мнения обеспечивается письменным характером процесса. Нередко оно используется просто как средство для очистки совести судей; в этом случае голосование лица, оставшего­ся в меньшинстве, будет отражено в протоколе, но не получит огласки (ФРГ, Испания: votos secretes). Сама идея о том, что не должно быть из­вестно, как голосовал судья, господствует не всюду даже в том случае, если публикуется лишь коллегиальное постановление. Процедура устно­го обсуждения, установленная в швейцарском Федеральном суде, позво­ляет узнать, каково мнение каждого из судей. Аналогичная практика не­давно установилась даже во Франции в Кассационном суде.

    В ФРГ закон 1970 года предоставил судьям Федерального консти­туционного суда право предать гласности их особое мнение, расходя­щееся с мнением большинства, принявшего решение.

    107. Единообразие судебной практики. Используются различ­ные методы для обеспечения стабильности права путем придания из­вестного единообразия судебной практике. Забота об этом, встреча­ющаяся во многих странах, делает очевидной подлинную роль судебной практики, даже если доктрина воздерживалась от призна­ния ее в качестве источника права.

    Судебную организацию, как правило, венчает Верховный суд. И если в теории его задачей является обеспечение точного применения закона, то на деле он зачастую обеспечивает единство судебной прак­тики. Существование Верховного суда может практически оказаться скорее угрозой верховенству закона, чем его гарантией. Законодатель почти никогда не боится конкуренции местных судов, практику которых трудно обобщить. Напротив, Верховный суд, наделенный большим авторитетом и призванный рассматривать вопросы под более широким углом зрения (в частности, во Франции, где он рас­сматривает лишь вопросы права), неизбежно подвергается искуше­нию стать властью, дополняющей законодателя, если не его сопер­ников.

    В Англии концентрация судебной власти явилась условием и при­чиной развития права судебной практики, каковым является «общее право». Такой же эффект в отношении административного права имела во Франции концентрация административной юстиции в Госу­дарственном совете. Стабильность судебных решений, несомненно, увеличивает авторитет судебной практики, хотя и не гарантирует «правильного применения» закона.

    Наличие Верховного суда само по себе часто недостаточно для единообразия судебной практики. Поэтому принимаются дополни-

    ' См. Heyde W. Das Minderheitsvotum des uberstimmten Richters. 1966.

    103

    тельные меры, направленные, в частности, на то, чтобы обеспечить единство действий разных палат этого суда. Так, во Франции с 1967 го­да практикуются «смешанные» заседания палат, а на более высоком уровне пленарного заседания Кассационный суд решает разногласия между его палатами и нижестоящими судебными инстанциями. В ФРГ также предусмотрены специальные органы — Большой сенат и Объединенный большой сенат — и те случаи, когда одна из палат Федерального верховного суда отходит от практики другой палаты. Федеральный административный суд проводит пленарное заседание в тех случаях, когда одна из его палат отказывается следовать установ­кам ранее принятого и опубликованного решения этого суда. Отме­тим также, что в ФРГ требуемое по закону судебное разрешение на обжалование обязательно предоставляется в случае, если критикуе­мое решение не следует практике Верховного суда.

    108. Обязательные прецеденты. В порядке исключения из обще­го принципа в особых случаях может быть установлена обязанность судьи следовать определенному прецеденту или линии, установлен­ной прецедентами.

    В ФРГ такой авторитет придан решениям Федерального консти­туционного суда. Также обстоит дело в Аргентине и Колумбии в от­ношении решений верховных судов по конституционным вопросам. В Швейцарии кантональные суды связаны решением Федерального суда, признавшего неконституционным кантональный закон. В Пор­тугалии авторитетом прецедента обладают решения пленума Верхов­ного суда, опубликованные в официальном органе.

    Такой же авторитет был придан в Аргентине решениям Верхов­ного суда, принятым в связи с чрезвычайным обращением, а в Тур­ции — так называемым унификационным решениям Кассационного суда и Государственного совета (таких решений было особенно мно­го до 1960 г., затем они стали редкими).

    Правотворческая роль судебной практики официально признана в Испании, где существует понятие «doctrina legal». В этой стране об­жалование судебных решений в Верховный суд допускается, соглас­но закону, в случае, если в них нарушена «doctrina legal»: имеется в виду судебная практика, основанная на ряде решений Верховного суда'. Понятие, аналогичное испанскому «doctrina legal», существует в Мексике по вопросам, затрагивающим публичные свободы (атра-го). В ФРГ считается, что, если какое-то правило подтверждено пос­тоянной судебной практикой, оно рассматривается как норма обычая и должно применяться судами в таковом качестве. В Швейцарии по­добное правило не утвердилось, но в этой стране, после того, как фе­деральный суд занял определенную позицию, повороты судебной практики происходят крайне редко'.

    ' Herwg J.B. Le droit jurisprudentiel et Ie tribunal supreme en Espagnc. 1942; Brutau J. Lajurisprudencia como fuente del derecho. 1953.

    104

    109. Административная практика. Наряду с судебной следует от­метить и административную практику. Небольшое отличие между ними обнаруживается лишь тогда, когда речь идет о решениях, выне­сенных административными органами, которые не являются «юрис-дикциями» в техническом значении этого слова.

    Разбор и обжалование споров в административном порядке практи­чески в зависимости от страны или даже в одной стране в зависимости от характера дела доверены или обычным судам, или специальным (ад­министративным) судам, или несудебным органам. Практика этих спе­циальных судов или несудебных органов может быть очень близкой к практике обычных судов, но она может и значительно расходиться с ней. Подобное положение связано с тем фактом, что административное право, хотя оно более или менее и развито в различных странах, появи­лось недавно и нигде еще до сих пор не достигло той степени зрелости и стабильности, которая позволила бы его кодифицировать.

    Говоря об административной практике, мы имеем в виду также цир­куляры и инструкции, направляемые различными администрациями своим агентам. Сами по себе эти документы имеют лишь доктринальное значение. Исходя от органов администрации, они, тем не менее, не но­сят нормативного характера и соответственно не рассматриваются сто­ронниками законодательного позитивизма в качестве источников права. Напротив, сторонники социологической школы считают, что здесь речь идет по преимуществу об источниках права, так как совершенно оче­видно, что в огромном большинстве случаев чиновники следуют полу­ченным ими инструкциям и лишь из них они зачастую узнают право.

    Не менее очевидно также и то, что в подавляющем большинстве случаев граждане соглашаются с таким применением права, которое предусмотрено в административных циркулярах. И лишь тем фактом, что интересы юристов в странах романо-германской правовой семьи традиционно концентрируются на проблемах гражданского права, можно объяснить малое внимание, уделяемое этим циркулярам и ин­струкциям, практическая значимость которых стала сегодня, в век вмешательства государства, первостепенной в целом ряде областей.

    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34


    написать администратору сайта