Термины Международное частное право
Скачать 139.9 Kb.
|
Деликтные отношения – это обязательства, возникающие в связи с причинением вреда. Лицо, являющееся потерпевшим, имеет право требовать от делинквента возмещения вреда. При этом размер и порядок определения ущерба может быть различным в зависимости от права, применяемого для регулирования этих вопросов. Особенность деликтных обязательств состоит в том, что их возникновение не обусловлено договором, а связано с наступлением факта – причинением вреда, причем в ряде случаев независимо от вины лица, причинившего вред. Регулирование: Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 22 января 1993 Гражданское законодательство Российской Федерации определяет сферу действия права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда. В соответствии со ст. 1220 ГК РФ на основании права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, определяются, в частности: 1) способность лица нести ответственность за причиненный вред; 2) возложение ответственности за вред на лицо, не являющееся причинителем вреда; 3) основания ответственности; 4) основания ограничения ответственности и освобождения от нее; 5) способы возмещения вреда; 6) объем и размер возмещения вреда. После совершения действия или наступления иного обстоятельства, повлекших причинение вреда, стороны могут договориться о применении к обязательству, возникшему вследствие причинения вреда, права страны суда. Основанная коллизионная привязка– право государства места причинения вреда. Так же выделяются коллизионные привязки: а) законом места жительства (или гражданства) потерпевшего, б) законом места наступления неблагоприятных последствий, причиненных в результате деликта, в) законом государства, с которым связаны обе стороны деликтного отношения (имеют общее гражданство или место жительства), г) законом суда. Обязательства, вытекающие вследствие неосновательного обогащения Такого рода обязательства были известны еще римскому праву, где получили общее название condictio sine causa и потому они часто именуются кондикционными. «Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение 1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса». Российское законодательство (ст. 1223 ГК РФ) по отношению к кондикционным обязательствам, осложненным иностранным элементом, устанавливает следующие правила. «Статья 1223. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения 1. К обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения, применяется право страны, где обогащение имело место. Стороны могут договориться о применении к таким обязательствам права страны суда. 2. Если неосновательное обогащение возникло в связи с существующим или предполагаемым правоотношением, по которому приобретено или сбережено имущество, к обязательствам, возникающим вследствие такого неосновательного обогащения, применяется право страны, которому было или могло быть подчинено это правоотношение». В новом законодательстве введено разделение статьи на два пункта, в чем находит отражение то, что институт неосновательного обогащения служит урегулированию двух разновидностей случаев. Первая - это различные вариации получения имущества вследствие ошибки или недоразумения от лица, с которым у обогатившегося не было или не могло быть контактов и взаимоотношений. Ошибочное перечисление денег, отсылка вещей не тем адресатам - это разные виды так называемого аномального или случайного неосновательного обогащения, где само такое действие - главный и зачастую единственный юридический факт в отношениях сторон. В большинстве случаев здесь право места неосновательного обогащения должно быть известно и должнику, и кредитору. Поэтому в п. 1 комментируемой статьи устанавливается привязка к месту обогащения. Она также содержится в соответствующих законах Венгрии, Кубы, Латвии, Литвы, Перу. Под местом обогащения, видимо, нужно понимать место, где должник вступил во владение и фактическое обладание имуществом, в том числе через лицо, считающееся представителем (например, перевозчик, агент, экспедитор). Это может быть место его банковского счета, место нахождения вещей в момент их получения, место основной деятельности должника, приобретшего неосновательно право требования. В случае сбережения - это место нахождения соответствующего имущества. Таким образом, мы полагаем, что местом обогащения должна являться территория, где имущество, приобретенное или сбереженное впервые (т.е. независимо от последующих действий), становится реальным активом должника, т.е. де-факто становится или остается его имуществом. Во многих ситуациях это место, откуда обогатившийся может непосредственно осуществить передачу имущества третьему лицу по правовому основанию и фактически или где имущество, определяемое родовыми признаками, смешивается с имуществом должника. Отметим, что в фактическую возможность распоряжаться в качестве условия входит знание должника о передаче ему имущества. Вместе с тем в ряде таких стран, как Польша, Тунис, Египет, Таиланд и др., принят критерий места действия, приведшего к неосновательному обогащению. Обычно так называемое аномальное обогащение связано с вопросом о размере требований, а не об удовлетворении требования вообще. Величина долга, а не справедливость имущественного притязания, чаще является предметом спора, так как она определяется в зависимости от таких факторов, как умысел обогатившегося, добросовестность сторон, плодоносность имущества и т.п. Ввиду сказанного, в п. 1 комментируемой статьи введено такое необычное положение, что стороны могут альтернативно избрать право суда, которое будет регулировать их разногласия. Это даст возможность органу, разрешающему дело, упростить и ускорить калькуляцию требований, хотя известно, что в состоянии спора истцу очень трудно договориться с защищающимся ответчиком о каком-то облегчении и упрощении процедуры и алгоритма разрешения спора. Таким образом, можно говорить об ограниченно диспозитивной норме в абз. 2 п. 1, так как сторонам дано право избрать только один определенный регулирующий их отношения правопорядок. Во втором случае речь идет о контактах между неосновательно обогатившимся и потерпевшим. Эти контакты могут заключаться в подготовительных действиях по заключению между ними договора либо в уже возникших договорных отношениях. 56. Международно-правовая охрана прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы Охрана прав на объекты промышленной собственности - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров - осуществляется как российским законодательством, так и международными договорами РФ. В отличие от авторских и смежных прав права на объекты промышленной собственности нуждаются в регистрации и получении охранного документа. Парижская конвенция Базовым международным соглашением в данной области является Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г. (в ред. 1967 г.) (СССР участвует с 1965 г.). Конвенция выполняет следующие функции: 1. Облегчает для иностранцев из числа граждан государств-участников регистрацию и патентование их объектов промышленной собственности в других государствах-участниках, устанавливая правило о национальном режиме. 2. В целях содействия иностранным лицам регистрации своих объектов в государствах-участниках Парижская конвенция устанавливает правило конвенционного приоритета (ст. 4). Известно, что правовой охраной пользуются только те изобретения, на которые получен патент. Для получения патента изобретение должно отвечать признаку новизны. При проверке новизны могут использоваться только те сведения, которые стали общедоступными до даты приоритета, которая устанавливается по дате подачи в патентное ведомство заявки о выдаче патента. Но приоритет может быть установлен по дате заявки в государстве-участнике Парижской конвенции (конвенционный приоритет), если заявка на изобретение, полезную модель поступила в патентное ведомство в течение 12 месяцев с указанной даты (на промышленный образец - в течение шести месяцев). Например, гражданин России, подавший заявку на получение патента на изобретение в ФОИС 1 июля 2004 г., может при подаче заявки на то же изобретение в патентное ведомство Франции, скажем, 1 ноября 2004 г. воспользоваться правилом конвенционного приоритета и указать, чтобы патентное ведомство Франции считало датой подачи заявки не 1 ноября 2004 г., а 1 июля 2004 г. Таким же образом гражданин России сможет воспользоваться приоритетом во всех других странах-участницах Парижской конвенции. Правила о конвенционном приоритете содержатся в ст. 19 Патентного закона РФ. 3. Подобно международным соглашениям об охране авторских и смежных прав, Парижская конвенция устанавливает минимальный уровень охраны соответствующих прав, которого должны придерживаться государства-участники, закрепляя соответствующие положения в своем национальном законодательстве. Например, ст. 5 Конвенции устанавливает, что промышленные образцы должны охраняться во всех странах-участницах, а многие положения ст. 6 Конвенции, посвященные товарным знакам, определенно содержат критерии их охраноспособности, которые должны получить закрепление в национальном законодательстве. Другие международные соглашения На облегчение процедуры регистрации и получения национальных охранных документов направлены такие международные соглашения, как Договор о патентной кооперации 1970 г. , Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г. В соответствии с указанными соглашениями лицо, желающее запатентовать свое изобретение или зарегистрировать свой товарный знак, знак обслуживания в нескольких странах, вправе составить так называемую международную заявку и направить ее в свое национальное ведомство (Договор РСТ) или в специально созданное Международное бюро (Мадридское соглашение). В 1989г. был принят Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации товарных знаков (Мадридский протокол), являющийся самостоятельным международным договором (в Протоколе участвуют более 50 государств, в том числе Россия). В соответствии с Мадридским протоколом заявитель сам определяет перечень стран, в которых он желал бы получить охрану своего товарного знака (согласно Мадридскому соглашению произведенная международная регистрация знака означает, что знак получает охрану во всех государствах-участниках Соглашения). За регистрацию знака также взимается пошлина, размер которой зависит также от числа стран, в которых заявитель желал бы получить охрану. Срок охраны товарного знака по Протоколу составляет десять лет с возможностью последующего продления. В 1973 г. было заключено еще одно международное соглашение - Договор о регистрации товарных знаков (ТКТ) (в договоре участвуют пять государств, в том числе Россия). Согласно Договору международная регистрация товарного знака осуществляется Международным бюро ВОИС по схеме, сходной с системой Мадридского соглашения. Возможность выдачи единого охранного документа предусмотрена Евразийской патентной конвенцией 1994 г. (в Конвенции участвуют все государства СНГ, за исключением Узбекистана). На основе этой Конвенции граждане государств-участников, а также лица, постоянно проживающие на их территориях, вправе подать в Евразийское патентное ведомство заявку на получение евразийского патента. Евразийское патентное ведомство проводит патентный поиск, взаимодействуя с национальными или региональными ведомствами, и решает вопрос о выдаче евразийского патента, действующего непосредственно на территории всех государств-участников Конвенции с даты его публикации. Таким образом, исключена необходимость получения патента в каждом национальном патентном ведомстве. Права иностранных лиц в Российской Федерации на объекты промышленной собственности Иностранные лица пользуются правами, наравне с российскими лицами в силу международных договоров РФ или на основе принципа взаимности. Практически это означает, что граждане и юридические лица из государств-участников Парижской конвенции пользуются в России теми же правами в отношении промышленной собственности, что и российские лица, то есть они вправе подавать заявки на получение патентов на изобретение, промышленный образец, полезную модель, свидетельства на товарный знак и т.д. При этом иностранные лица ведут дела по получению патентов через патентных поверенных, зарегистрированных в ФОИС, если иное не установлено международным договором РФ. Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняет закон и подтверждает патент на изобретение, промышленный образец, полезную модель. Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на их использование. Для получения патента на изобретение необходимо составить и подать заявку в ФОИС. По результатам экспертизы выносится решение о выдаче патента или об отказе в выдаче патента. Для получения патента необходимо, чтобы объект отвечал условиям патентоспособности, например для изобретения - это новизна, технический уровень и промышленная применимость. При этом при определении новизны в одних странах принимается во внимание лишь новизна в данной стране, а не вообще в мире, в других (их большинство) за основу принята мировая новизна. Так, согласно закону изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Отсюда следует, что Россия придерживается принципа мировой, а не локальной новизны. Патент выдается автору изобретения, полезной модели, промышленного образца, а также лицам, которые указаны автором в заявке на выдачу патента, в некоторых случаях - работодателю. Патентообладателю принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом объектов по своему усмотрению, в том числе право уступить патент другому лицу или предоставить право на использование охраняемого объекта по лицензионному договору. Нарушением исключительного права на использование охраняемых патентом объектов признается, в частности, несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже и т.д. продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец. Лицо, виновное в нарушении патента, обязано возместить патентообладателю причиненные убытки. Патент на изобретение действует в течение 20 лет, патент на полезную модель - в течение 5 лет, патент на промышленный образец - в течение 10 лет. Иностранные лица вправе регистрировать в России свои товарные знаки. Для этого иностранное лицо подает заявку в ФОИС, по которой проводится экспертиза товарного знака, по результатам которой принимается решение о регистрации или об отказе в регистрации знака. На включенный в государственный реестр зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство. Регистрация товарного знака действует в течение десяти лет. Владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться им, а также запрещать его использование другими лицами. Нарушением прав владельца товарного знака признается, в частности, несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и т.п. товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения. Владелец товарного знака может уступить его по договору об уступке товарного знака или предоставить право на использование товарного знака другому лицу по лицензионному договору. Правовая охрана наименования места происхождения товара в РФ возникает на основании его регистрации в ФОИС. Поэтому иностранный заявитель, желающий зарегистрировать в России наименование места происхождения товара, должен представить в ФОИС документ, подтверждающий его право на заявленное наименование в стране происхождения товара. По принятой к рассмотрению заявке проводится экспертиза заявляемого обозначения, по результатам которой принимается решение о регистрации наименования и предоставлении права пользования им или об отказе в регистрации. Владельцу зарегистрированного в государственном реестре наименования места происхождения товара выдается свидетельство, которое действует в течение десяти лет. Использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими свидетельства, не допускается, а обладатель свидетельства не вправе предоставлять лицензии на пользование таким наименованием другим лицам. Права российских лиц на объекты промышленной собственности за рубежом Основные цели патентования отечественных изобретений за границей. Во-первых, для обеспечения промышленного экспорта, то есть охраны экспорта при вывозе отечественных промышленных товаров, поставке оборудования за границу. Во-вторых, для обеспечения наилучших условий продажи лицензий иностранным фирмам на право использования отечественных изобретений, когда соответствующие изделия обладают высокими технико-экономическими показателями и можно предполагать спрос на лицензии со стороны иностранных фирм. В-третьих, для охраны результатов совместных исследований и разработок при осуществлении научно-технического сотрудничества. В-четвертых, для защиты изобретений, используемых в изделиях, выставляемых на международных выставках и ярмарках. Указанные права определяются как национальным законодательством соответствующего иностранного государства, так и международными договорами России. В частности, Парижская конвенция позволяет российским лицам рассчитывать на национальный режим при патентовании своих изобретений в государствах-участниках этой Конвенции. Договор РСТ предоставляет право российским заявителям на получение охраны изобретения одновременно в нескольких странах. Мадридское соглашение предусматривает возможность воспользоваться преимуществами международной регистрации товарного знака. Следует также помнить, что зарубежное патентование, или регистрация, требует от заявителя значительных финансовых расходов на оплату пошлин за получение и поддержание в силе охранного документа. Заявки за границу обычно подаются через объединение патентных поверенных «Союзпатент», которое имеет связи с патентными поверенными различных государств. Поскольку международные конвенции, как правило, лишь отсылают к внутреннему законодательству, устанавливая национальный режим регистрации объектов промышленной собственности, российские лица при патентовании своих изобретений или регистрации товарных знаков делают это в соответствии с законами иностранного государства. При этом в одних государствах (Германия, Франция, Италия) для предоставления правовой охраны товарному знаку необходимо произвести его регистрацию в национальном ведомстве, тогда как в других (США, Великобритания, Швейцария) право на товарный знак возникает в силу его фактического использования в коммерческом обороте в соответствии с принципом первого использования. В соответствии со ГК РФ заявка на изобретение или полезную модель, созданные в РФ, может быть подана в иностранные государства или международные организации по истечении 6 месяцев с даты подачи соответствующей заявки в ФОИС, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Заявка может быть подана ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки содержания в заявке сведений, составляющих государственную тайну. Согласно ГК РФ в случае, если евразийский патент и патент РФ на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета, принадлежат разным патентообладателям, такие изобретения или изобретение и полезная модель могут использоваться только с соблюдением прав всех их патентообладателей. В случае, если евразийский патент и патент РФ на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета, принадлежат одному и тому же лицу, это лицо может предоставить любому лицу право на использование таких изобретений или изобретения и полезной модели в соответствии с лицензионным договором, заключенным на основе этих патентов. Российские лица вправе зарегистрировать наименование места происхождения товара в зарубежных странах, но только после регистрации наименования в России. 57. Международно-правовая охрана прав на средства индивидуализации |