Главная страница
Навигация по странице:

  • Выделение

  • Глава 3. Основные положения предварительного расследования

  • Руководство для следователей_под ред Мозякова В.В_2005 -912с. Руководство для следователей Под общ ред. В. В. Мозякова. М. Экзамен, 2005. 912 с


    Скачать 11.89 Mb.
    НазваниеРуководство для следователей Под общ ред. В. В. Мозякова. М. Экзамен, 2005. 912 с
    АнкорРуководство для следователей_под ред Мозякова В.В_2005 -912с.doc
    Дата01.02.2017
    Размер11.89 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаРуководство для следователей_под ред Мозякова В.В_2005 -912с.doc
    ТипРуководство
    #1698
    КатегорияЮриспруденция. Право
    страница13 из 159
    1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   159
    Глава 3. Основные положения предварительного расследования

    токолы допроса и т.д.) с бухгалтерскими документами (например, накладными, сертификатами со­ответствия и т.п.), что затруднительно, если все эти материалы будут в одном томе.

    Кроме того, при таком порядке в случае необходимости выделения в отдельное производство материалов о том или ином преступлении не потребуется расшивать и перенумеровывать значи­тельное число томов уголовного дела.

    Выделение уголовного дела

    В отличие от действовавшего ранее УПК РСФСР 1960 г., где не указывались основания для вы­деления уголовных дел, а говорилось лишь о случаях, вызываемых необходимостью, новый уго­ловно-процессуальный закон 2001 г. в ст. 154 указывает эти основания. Так, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 154 УПК РФ дознаватель, следователь или прокурор вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении отдельных подозреваемых или обви­няемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии в случаях: 1) если один или несколько из них скрылся (скрылись) от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам (т.е. в случае, предусмотренном п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ); 2) если место нахо­ждения обвиняемых известно, однако реальная возможность участия в уголовном деле одного или нескольких из них отсутствует (т.е. в случае, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ); 3)если временное тяжкое заболевание одного или нескольких обвиняемых (подозреваемых), удостоверен­ное медицинским заключением, препятствует его (их) участию в следственных и иных процессу­альных действиях (т.е. в случае, предусмотренном п.4ч.1ст. 208 УПК РФ).

    Таким образом, вопрос о выделении уголовного дела в случаях, указанных в п. 2-4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, возникает, если по делу к уголовной ответственности привлекается несколько обвиняе­мых и лишь некоторые из них скрылись или заболели. В данных случаях следователь, выделяя дела в отношении отдельных обвиняемых, выносит об этом специальное постановление. Основное дело при этом расследуется в установленном порядке, направляется в суд, а отдельное производство в отношении скрывшегося или заболевшего обвиняемого приостанавливается в порядке, установлен­ном ст. 208 УПК РФ, до розыска или выздоровления обвиняемого.

    В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 154 УПК РФ следователь вправе из уголовного дела выделить в отдельное производство другое уголовное дело в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми.

    Выделять в отдельное производство уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участво­вавшего в совершении преступления вместе со взрослым, следователя обязывает ст. 422 УПК РФ. Однако если выделение уголовного дела в отдельное производство в таких случаях невозможно, то к несовершеннолетнему обвиняемому, привлеченному по одному делу со взрослым, применяются пра­вила гл. 50 УПК РФ «Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних».

    Представляется, что правило выделения дел о несовершеннолетних введено для того, чтобы изо­лировать несовершеннолетнего на протяжении предварительного следствия и в судебном заседании от отрицательного влияния взрослых, участвовавших совместно с ним в совершении преступления.

    Пункт 3 ч. 1 ст. 154 УПК РФ предусматривает возможность выделения дел в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяе­мыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предва­рительного следствия.

    Кроме того, допускается возможность выделения уголовного дела (см. ч. 2 ст. 154 УПК РФ) в от­дельное производство в случаях, когда это вызвано большим объемом уголовного дела или множест­венностью его эпизодов. Однако при этом законодатель ставит условие — чтобы это не отразилось на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела.

    Выделение уголовных дел в подобных случаях освобождает следственное производство от ма­териалов, загромождающих дело, делает следствие более целенаправленным. Нельзя не подчерк­нуть, что при расследовании сложных уголовных дел разделение правильно производить, выделяя в отдельное производство материалы, относящиеся к отдельным преступлениям, а не к отдельным лицам, привлекаемым к уголовной ответственности.

    При расследовании дел о хищениях, должностных злоупотреблениях нередко в ходе предвари­тельного расследования выявляются новые факты преступной деятельности обвиняемого. Если эти факты выявлены в начале расследования и находятся в определенной связи с обстоятельствами, по поводу которых было возбуждено уголовное дело, расследование таких фактов может идти в об­щем порядке в одном следственном производстве.

    Однако встречаются случаи, когда перед самым окончанием предварительного расследования следователю становятся известны сведения об ином совершенном обвиняемым преступлении, рас­следование которого потребует производства новых документальных ревизий, назначения экспер-

    ад

    Глава 3. Основные положения предварительного расследования

    тиз и производства иных следственных действий, в том числе трудоемких. Кроме того, при рассле­довании группового дела эти новые факты могут касаться лишь одного или нескольких обвиняе­мых, в то время как в отношении других расследование будет закончено.

    Таким образом, если вновь устанавливаемые обстоятельства не находятся в тесной связи с рас­следуемым преступлением (преступлениями) и не объединены единым преступным замыслом, представляется целесообразным в интересах быстроты расследования выделить материалы о новых преступных фактах в самостоятельное производство, а основное дело направить для рассмотрение в суд. При этом к выделенному производству следует приобщить копию обвинительного заключе­ния по основному делу или копию приговора.

    Выделение из уголовного дела тех или иных материалов часто имеет существенное значение для интересов обвиняемого, поскольку не исключается, что среди выделенных материалов могут быть и такие, в которых содержатся данные, оправдывающие обвиняемого либо смягчающие его виновность. Выделение материалов дела в отдельное производство должно быть произведено та­ким образом, чтобы это не отражалось на правах обвиняемого. Это может быть достигнуто лишь в том случае, если в основном уголовном деле будут в достаточной степени отражены материалы, выделенные в отдельное производство,

    Поэтому рассмотрим порядок выделения уголовных дел. Выделение уголовного дела произ­водится на основании постановления следователя. В данном постановлении должны быть указаны: содержание основного дела, существо преступления, основания для выделения, а также перечисле­ны материалы следствия, которые подлежат выделению. Кроме того, выделенному уголовному де­лу должен быть присвоен номер, который указывается в постановляющей части данного процессу­ального акта. Копия этого постановления направляется прокурору, о чем делается отметка в постановлении с указанием органа прокуратуры.

    Если выделенное уголовное дело направляется прокурору для определения подследственности, то об этом в постановлении делается соответствуюшая отметка.

    Если уголовное дело выделено в отдельное производство для производства предварительного расследования нового преступления или в отношении нового лица, то в постановлении должно со­держаться решение о возбуждении уголовного дела. Вместе с тем, как указывает ч. 3 ст. 154 УПК РФ, возбуждение уголовного дела в этом случае также должно иметь общий порядок, предусмот­ренный ст. 146 УПК РФ. А эта норма в части первой указывает, что следователь выносит постанов­ление о возбуждении уголовного дела с согласия прокурора.

    Следовательно, выделяя в отдельное производство уголовное дело, которое необходимо возбудить по факту нового преступления или в отношении нового лица, следователь обязан получить на возбу­ждение данного дела согласие прокурора. Поэтому постановление незамедлительно направляется прокурору. К нему прилагаются необходимые материалы основного уголовного дела, свидетельст­вующие о совершении нового преступления либо совершении преступления новым лицом. Прокурор, получив постановление, в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ, должен незамедлительно дать согласие на возбуждение уголовного дела либо вынести постановление об отказе в даче такого согласия или о возвращении материалов для дополнительной проверки. О решении прокурора следователь в тот же день должен уведомить заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

    Выделяя уголовное дело из основного производства, следователю необходимо определить, в подлинниках или в копиях должны быть выделены материалы. Данный вопрос разрешается в зави­симости от содержания уголовного дела и от того, какое значение имеют эти материалы для основ­ного и выделяемого производств. Если документ, имеющий серьезное значение для выделяемого дела, носит характер вещественного доказательства или должен быть подвергнут криминалистиче­скому исследованию, то расследование по выделенному делу не может быть произведено без под­линника. В других случаях допустимо выделять копии процессуальных документов, имеющих зна­чение для данного уголовного дела, заверенные следователем (см. ч. 4 ст. 154 УПК РФ). Суд должен рассматривать такие материалы на тех же основаниях, что и подлинные, при необходимо­сти подвергая их в судебном заседании соответствующей проверке вплоть до истребования для обозрения подлинников.

    Кроме того, необходимо иметь в виду обстоятельство, которое специально указывает законода­тель в ч. 5 ст. 154 УПК РФ, — материалы уголовного дела, выделенного в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу. В связи с этим при необходи­мости суд может истребовать материалы уголовного дела, выделенного в отдельное производство, и рассматривать их в качестве доказательств по основному делу.

    В отличие от УПК РСФСР 1960 г. новый уголовно-процессуальный закон определяет срок предварительного расследования по выделенному в отдельное производство уголовному делу. Так,

    4*

    83

    Глава 3. Основные положения предварительного расследования

    ч. 6 ст. 154 УПК РФ указывает, что данный срок исчисляется со дня вынесения соответствующего постановления, когда выделяется дело по новому преступлению или в отношении нового лица. В остальных случаях срок исчисляется с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство. При необходимости срок предварительного следствия может быть продлен в общем порядке, предусмотренном ст. 162 УПК РФ.

    Говоря о выделении уголовных дел, необходимо остановиться еще на одном вопросе. Иногда в поле зрения следователя в ходе расследования дела попадают данные, указывающие на признаки другого преступления, не связанного с расследуемым (расследуемыми), но которые, однако, без дополнительной проверки не дают оснований для ведения по ним предварительного расследования в рамках данного дела либо для возбуждения нового уголовного дела с выделением его в отдельное производство.

    В таких случаях согласно ст. 155 УПК РФ следователь выносит постановление о выделении ма­териалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их про­курору для принятия решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ. При большом количестве таких материалов целесообразно составить отдельную опись и приложить ее к постановлению. Ес­ли материалы, подлежащие выделению, имеют значение и для расследуемого дела, с них надлежит снять копии и в зависимости от того, где необходим подлинник, оставить его в деле либо выделить.

    Выделение материалов желательно производить сразу же после установления, что они не имеют отношения к расследуемому преступлению. На практике нередко материалы выделяются в момент окончания предварительного следствия, что влечет за собой несвоевременное возбуждение уголов­ного дела по ним, существенно затрудняет раскрытие нового преступления.

    . К сожалению, выделение материалов, требующих дополнительной проверки, ранее носило не­редко формальный характер и производилось только для того, чтобы суд не возвратил дело для до­полнительного расследования того или иного эпизода. И никакой проверки по таким материалам иногда и не проводилось. Представляется, что в настоящее время, когда новый уголовно-процессуальный закон указал на необходимость направления таких материалов прокурору для при­нятия решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ, усилится прокурорский надзор за правиль­ным выделением материалов из уголовных дел и их проверкой.

    §9. Участники уголовного судопроизводства

    Помимо участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения и защиты, современ­ное уголовно-процессуальное законодательство более четко выделяет и категорию иных участни­ков судопроизводства. Знание особенностей их правового статуса, процессуальных прав и обязан­ностей не только влияет на неукоснительное исполнение следователем всех требований процессуального закона, но и имеет большое значение для определения тактических особенностей выполнения отдельных следственных действий и выработки методики расследования в целом. Профессионально грамотное использование возможностей отдельных участников уголовного судо­производства самым положительным образом оптимизирует и рационализирует следственное про­изводство, сказываясь как на объективности предварительного следствия, так и на конечных ре­зультатах раскрытия и расследования преступлений.

    Свидетель

    К иным участникам уголовного судопроизводства законодатель на первое месю относит фту-ру свидетеля, подчеркивая тем самым непреходящее значение его для установления обстоятельств

    дела, подлежащих доказыванию.

    Практически ни одного уголовного дела не обходится без участия свидетелей, они поистине яв­ляются альфой и омегой предварительного следствия. Показания свидетеля — это важнейший ис­точник доказательств (п. 2 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Правда, в этой же правовой норме называется и та­кой источник доказательств, как показания потерпевшего. Но это не означает равнозначности этих источников доказательств. И эта неравнозначность не определяется степенями объективности пока­заний одних или других. По закону ни одно доказательство не может иметь заранее установленной силы. В противном случае законодатель исходил бы из формальной теории доказательств. Потер­певший — это прежде всего участник процесса на стороне обвинения, и этим определяется все его процессуальное положение по делу, в котором он имеет свой личный процессуальный интерес. Но при всем этом не всегда показания потерпевшего могут вообще иметь доказательственное значение ввиду неосведомленности об обстоятельствах дела.

    Иное дело свидетель. Определяя эту процессуальную фигуру, законодатель специально указы­вает, что свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства,

    84
    Глава 3. Основные положения предварительного расследования

    имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела (ч. 1 ст. 56 УПК РФ). Значит, свидетель -— это не только лицо, которому обязательно известны какие-то обстоятельства, это пре­жде всего лицо, которому могут быть известны эти обстоятельства, т.е. законодатель, давая дефи­ницию свидетеля, исходит из предположения о вероятности осведомленности свидетеля об обстоя­тельствах, имеющих значение для расследования.

    Вместе с тем абстрактное предполагаемое лицо еще не свидетель. Законодатель прямо указыва? ет, что свидетель — это к тому же и лицо, которое вызвано для дачи показаний.

    Вызов и допрос свидетелей осуществляются в порядке, установленном ст. 187-191 УПК РФ.

    Немаловажное значение в организации допроса имеют место и время его проведения (ст. 187 УПК РФ). По общему правилу допрос должен производиться по месту производства предваритель­ного следствия. Однако если следователь сочтет необходимым, то он вправе произвести допрос в месте нахождения допрашиваемого. В ряде случаев: допросов престарелых, больных людей и в других ситуациях это следственное действие целесообразно производить по месту нахождения допрашиваемого. Однако это не должно становиться правилом в отношении свидетелей, которые в состоянии сами явиться на допрос. И речь тут вовсе не в потере времени следователем. Следова­тель должен исходить из соображений минимального риска не быть обвиненным в предвзятости, необъективности, с тем чтобы впоследствии полученные показания не подвергались сомнениям по соображениям личного характера отношений допрошенного со следователем.

    Немаловажно при допросе свидетелей соблюдение новаций о продолжительности проведения этого следственного действия. Для взрослых допрос не может длиться непрерывно более 4 часов, продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на один час, причем общая про­должительность допроса в течение дня не может превышать 8 часов. Но и из этого правила допус­кается исключение: при наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавли­вается на основании заключения врача.

    Соблюдение этих требований закона важно не только с позиций гуманности, но и затем, чтобы полученные показания не подвергались впоследствии сомнениям не только с позиций их допусти­мости как доказательств, но и с позиций их достоверности.

    В частности, категории допустимости и достоверности часто взаимосвязаны в процессе. Так, следователю надо помнить о положениях п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, что к недопустимым доказатель­ствам относятся показания свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также пока­зания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности. Задача следовате­ля— получить от допрашиваемого знание, пусть неполное, вероятное, но вместе с тем проверяемое. Проверяемость— важнейшее качество доказательств. Догадка, предположение и слух по своей гносеологической природе не могут быть знанием и по этой причине не проверяемы. Бывают категории свидетелей, которые освещают те или иные обстоятельства дела, ссылаясь на иные доказательства, в том числе на других лиц, которые могут подтвердить их показания. Поэто­му показания таких свидетелей проверяемы, но в обязательном порядке следователем должен быть обнаружен, зафиксирован и проверен источник осведомленности свидетеля. Такие источники могут стать по некоторым делам «решающими» доказательствами и предопределить судьбу дела.

    Чтобы исключить недопустимость полученных доказательств, следователю также требуется не­укоснительно знать и выполнять положения ч. 3 ст. 56 УПК РФ, где определен свидетельский иммуни­тет не только по кругу лиц, но и по обстоятельствам, относительно которых законодателем установлен запрет на допрос перечисленных лиц в качестве свидетелей. Это очень важно помнить, чтобы избежать чрезмерно расширительного толкования лиц, обладающих свидетельским иммунитетом. Так, защит­ник не может быть допрошен об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с участием в производстве по уголовному делу. Однако защитник может оказаться свидетелем преступления по со­вершенно другому делу и поэтому обязан дать показания как свидетель. Священнослужитель не может быть допрошен об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди, но по преступлениям, став­шим ему известными помимо исповеди, он может быть допрошен в качестве свидетеля.

    Недопустимо расширительное толкование и положений ч. 4 ст. 56 УПК РФ. Свидетель вправе отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. Свидетель в этих случаях вправе отка­заться от дачи показаний, которые могут принести какой-либо вред ему лично и иным близким родственникам. Но в допустимых пределах они обязаны освещать обстоятельства исследуемого со­бытия. Так, по делу об умышленном убийстве, совершенном в кафе, свидетель-очевидец отказалась дать показания на том основании, что в месте его совершения она находилась с любовником. Сле­дователь по этим основаниям отказался от ее дальнейшего допроса, хотя свидетельница вправе бы­ла отказаться от дачи показаний лишь в части причин нахождения в данном месте и в отношении того лица, с кем она проводила время.

    Глава 3. Основные положения предварительного расследования

    При противоположном подходе свидетели вообще могут перестать выполнять свои процессу­альные обязанности, предусмотренные ч. 6 ст. 56 УПК РФ. Это грозит ликвидацией и иных процес­суальных обязанностей свидетелей, ослаблением и последующим атрофированием применения к ним предусмотренных законом процессуальных санкций и мер процессуального принуждения.

    Следователю Стоит не забывать о новациях процессуального законодательства в отношении свидетелей, в частности являться на допрос с адвокатом; ходатайствовать о применении мер безо­пасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

    Присутствие на допросе свидетеля адвоката, приглашенного для оказания юридической помо­щи, — немаловажная новация процессуального законодательства. При некоторой неясности его процессуального положения все же можно прийти к выводу, что адвокат в этих случаях также от­носится к категории иных участников уголовного судопроизводства. Формально участие адвоката в деле относительно пассивно: он присутствует на допросе, не вправе задавать вопросов свидетелю и комментировать его ответы. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол до­проса. Такие случаи встречались, когда уголовные дела возбуждались не в отношении конкретных лиц, а эти лица допрашивались в качестве свидетелей, хотя должны были допрашиваться в качестве подозреваемых со всеми вытекающими процессуальными последствиями. С одной стороны, в по­добных случаях адвокат является лицом, содействующим соблюдению режима законности на досу­дебных стадиях уголовного судопроизводства. С другой стороны, не привычное для следователя участие адвоката при допросе свидетеля создает иногда для него дополнительные трудности в ус­тановлении доверительных отношений и психологического контакта.

    Следователю, как и прежде, запрещено задавать наводящие вопросы, т.е. такие вопросы, в со­держании которых содержится ответ. Вместе с тем следователь в настоящее время более свободен в выборе тактики допроса. Он не обязан начинать каждый допрос со свободного рассказа свидетеля, а может использовать вопросно-ответную форму. Эта форма позволяет произвести допрос более целенаправленно и по наиболее существенным для дела обстоятельствам, что придает проведению следственного действия более динамичную форму.

    Эта форма допроса содержит и процессуальные гарантии правильности отражения в протоколе показаний допрашиваемого. Показания допрашиваемого лица записываются от первого лица и по возможности дословно. Вопросы и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса. В протокол записываются все вопросы, в том числе и те, которые были отведены следователем или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мо­тивов отвода или отказа (ч. 2 ст. 190 УПК РФ).

    Как видно, эти положения процессуального закона дают определенные минимальные гарантии объективности фиксации показаний свидетеля на допросе.

    Эксперт

    Эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном законом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения (ч. 1 ст. 57 УПК РФ).

    Как видим, для эксперта предусмотрено два критерия: один можно назвать объективным — это обладание специальными знаниями. Причем законодатель, в отличие от прежнего УПК РФ, не ста­рается чрезмерно конкретизировать характер этих знаний эксперта, говоря просто о наличии спе­циальных знаний. К таковым должны относиться знания, которыми не обладают дознаватель, сле­дователь, прокурор, судья, но которые, тем не менее, необходимы для установления обстоятельств дела и его правильного разрешения.

    Второй критерий — субъективный: необходимо не только обладать специальными знаниями, но и быть в установленном порядке назначенным для производства судебной экспертизы и дачи за­ключения.

    Для получения качественного заключения эксперта необходимы объективные исходные дан-ныег получаемые в результате проведения иных следственных действий: осмотров, допросов, след­ственных экспериментов и др.

    Типичной ошибкой, которую допускают следователи и суд, бывает односторонность в установле­нии исходных данных и как следствие этого — односторонность заключения экспертиз. Это обычно случается при игнорировании доводов сторон на предварительном следствии. Так, по делу по обви­нению Р. по ст. 264 УК РФ следователь провел следственный эксперимент, основываясь только на показаниях другого водителя, а получив соответствующий результат экспертизы и не оценив его кри­тически, предъявил необоснованное обвинение. Впоследствии дело было прекращено.

    Некритическое отношение к заключениям экспертов — относительно распространенное явле­ние следователей всех ведомств. Обычно берутся за основу выводы эксперта и ш норируется опи-

    86

    JHttl

    ько

    уж<

    ств

    тра и а

    Глава 3. Основные положения предварительного расследования

    ; Второе. Существует немало народностей, переводчика с языка которых найти весьма сложно. В настоящее время положение усложняется усилившейся миграцией населения. Вместе с тем многие довольно свободно владеют иными, не родными для них языками. Это следует выяснять и исполь­зовать при подборе переводчика. Однако предварительно через переводчика необходимо выяснять степень владения неродным языком.

    Третье. Переводчик сам должен свободно владеть языком, знание которого необходимо для пе­ревода. Для этого он должен читать, переводить и разъяснять значение юридических терминов. Не­редко переводчиком становятся лица, владеющие только бытовой лексикой; такое формальное уча­стие переводчика недопустимо. Идеально, когда переводчик владеет основами юриспруденции, но для этого необходим целый корпус, отдельный институт переводчиков.

    Формирование института переводчиков представляет определенные сложности для органов расследования и судов. Был бы предпочтительным путь централизованного формирования инсти­тута переводчиков, к примеру, через органы юстиции.

    Наконец, немаловажным является то, что переводчик должен быть независимым. Это особенно важно, когда ряд преступлений, и особенно организованных, совершаются на этнической почве. При­чем в ряде случаев вовсе не обязательно, чтобы переводчик знал или находился в каких-либо отноше­ниях с подозреваемым, обвиняемым. В неправомерный контакт переводчики иногда входят и в про­цессе выполнения своих процессуальных обязанностей. Абсолютной панацеи от этого изобрести нельзя: элементарная бдительность и главное — тесное взаимодействие с оперативными подразделе­ниями, с тем чтобы вовремя упредить согласованное противодействие следствию. Гораздо труднее, но тем не менее необходимо предпринимать упредительные меры с тем, чтобы переводчик не стал фигурой, передающей или «продающей» информацию о результатах проводимых следственных дей­ствий. Помимо традиционного и не всегда эффективного предупреждения об уголовной ответствен­ности за разглашение данных предварительного следствия по делам об организованных формах пре­ступности, необходимо плотное оперативное сопровождение всех следственных действий.

    Понятой

    Фигура традиционная в российском уголовном судопроизводстве. Недооценка роли и значения понятых, неправильное их использование привели и приводят к признанию добытых с их участием доказательств недопустимыми.

    Общее понятие понятого осталась традиционным (ст. 60 УПК РФ) с определенными уточне­ниями. Понятыми не могут быть:

    1. несовершеннолетние;

    2. участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и родственники;

    3. работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным зако­
      ном полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предваритель­
      ного расследования.

    Толкование п. 2 позволяет прийти к выводу о нежелательности использования в качестве поня­тых близких родственников и родственников друг друга.

    Участие понятых в уголовном судопроизводстве регламентировано ст. 170 УПК РФ. В части первой, названной статьи указаны случаи обязательного участия понятых. Это производство след­ственных действий, «предусмотренных статьями 177, 178, 181-183, частью пятой статьи 185, ча­стью седьмой статьи 186, статьями 193 и 194 настоящего Кодекса». Правда, законодатель упустил здесь одну немаловажную деталь — это производство личного обыска (ч. 3 ст. 184 УПК РФ). Про­изводство этих следственных действий проводится с участием не менее двух понятых, которые вы­зываются для удостоверения факта производства следственного действия, его хода и результатов.

    При производстве остальных следственных действий закон теперь допускает привлечение поня­тых по инициативе самого следователя или при удовлетворении им ходатайства участников про­цесса об участии понятых. Однако злоупотреблять этим не стоит. В ряде случаев участие понятых никаким образом не может заменить участия защитника, как, например, при допросе подозреваемо­го или обвиняемого. Не могут понятые заменить достоверность показаний потерпевшего, свидете­ля, если они основаны на догадке, предположении, слухе.

    Понятых иногда целесообразно использовать при проведении освидетельствования и получении в некоторых случаях образцов для сравнительного исследования. Эти следственные действия име­ют сходство с осмотром, обыском, выемкой, и по этой причине в некоторых случаях удостовери-тельная функция понятых может иметь положительное значение. Так, при производстве освиде­тельствования на предмет обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, можно провести освидетельствование при необходимости с участием понятых.

    Глава 3. Основные положения предварительного расследования

    Понятых должно быть не менее двух. Нельзя формально вне зависимости от характера следст­венного действия во всех случаях обходиться количеством только двух понятых. При проведении сложных осмотров, обысков и других следственных действий на каждом узловом моменте должно быть не менее двух понятых. Это вне зависимости от того, что следственное действие в целом но­сит комплексный единый характер.

    Так, по одному из дел об умышленном убийстве объектом осмотра служили два помещения. Осмотры их проводились фактически одновременно, и по каждому помещению указано участие одних и тех же двух понятых. Впоследствии при судебном рассмотрении ряд доказательств, полу­ченных в ходе такого осмотра, был признан судом недопустимыми.

    По другому делу проводился обыск в многоэтажном современном помещении. В производстве обыска участвовало около десятки оперативных работников, которые разошлись сразу по всем комнатам. Приглашенные формально двое понятых находились порознь, следуя то за одним, то за другим оперативным работником. Обнаруженные в ходе такого обыска вещественные доказатель­ства подверглись в ходе предварительного следствия серьезной проверке и частью были исключе­ны из перечня доказательств обвинения как недопустимые по инициативе следователя.

    Следователю надо помнить, что понятые не просто формально присутствуют при производстве следственного действия, а активно в нем участвуют, обладая процессуальными правами и обязан­ностями. В противном случае теряет смысл использование института понятых. Недопустимо, когда понятые находятся в ожидании изготовления и подписания протокола, даже не заглядывая на место осмотра, обыска и т.д. Так, по одному из дел понятые стояли и курили, не входя даже в обыскивае­мое помещение, хотя затем расписались в протоколе об обнаружении оружия. В судебном заседа­нии это доказательство было признано недопустимым. Есть следователи, которые допускают гру­бую процессуальную ошибку, отпуская понятых с места производства следственного действия и назначая им затем время встречи для подписания протокола. Таким следователям еще раз следует напомнить, что понятой — это не досадная выдумка законодателя, а гарант одновременно допус­тимости, достоверности, проверяемости доказательства, законности и правильности действий сле­дователя в ходе производства следственного действия.

    Расположить правильно понятых при производстве конкретного следственного действия — это, можно сказать, своеобразное искусство, которое нарабатывается следователем порой не один год.

    Процессуальный закон в некоторых случаях допускает проведение следственных действий без участия понятых (ч. 3 ст. 170 УПК РФ). Однако не рекомендуется чрезмерно расширительное тол­кование таких ситуаций и фактическое, таким образом, упразднение института понятых. Надо пом­нить, что понятой — это потенциальный свидетель, если может потребоваться проверка допусти­мости доказательства. Тем не менее во всех случаях проведения следственного действия без участия понятых рекомендуется применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия.

    Чрезвычайно важным является соблюдение процессуального порядка введения понятых в уго­ловное судопроизводство. В ч. 4 ст. 170 УПК РФ сказано, что перед началом следственного дейст­вия следователь в соответствии с ч. 5 ст. 164 УПК РФ разъясняет понятым цель следственного дей­ствия, их права и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. Каждому понятому перед началом следственного действия должны быть разъяснены его права и обязанности, указанные в ч. Зи4ст.60 УПК РФ.

    Недопустимо произвольное, незаблаговременное до начала производства следственного действия введение в процесс понятых. Гак, по одному из дел об изнасиловании работники милиции вместе с потерпевшей осуществляли объезды мест, в которых было вероятно появление преступника. В группе молодых людей она уверенно опознала насильника. Недолго думая, оперативники «превратили» дво­их из них в понятых, остальных в «статистов» и оформили протокол предъявления для опознания. Не стоит удивляться, что такое предъявление для опознания было признано недопустимым.

    В другом случае аналогичное мероприятие было заранее подготовлено с приглашенными дпя его участия понятыми, которым были разъяснены их права и обязанности. Проводилось оно по поруче­нию следователя. Полученные результаты опознания были признаны допустимым доказательством.

    ***

    В главе 8 «Иные участники уголовного судопроизводства» УПК РФ дана неполная классифика­ция участников уголовного судопроизводства, именуемых как «иные». Достаточно указать, что не выделена процессуальная фигура адвоката, явившегося на допрос свидетеля для оказания ему юри­дической помощи (ч. 5 ст. 89 УПК РФ).

    Вместе с тем ряд иных участников уголовного судопроизводства назван в других главах дейст­вующего УПК РФ. Это педагог и психолог, которые, как отмечено выше, относятся к разновидно­стям специалиста.

    Глава 4. Меры процессуального принуждения на стадии предварительного расследования

    Вместе с тем в процессуальном законе совершенно обойдена вниманием фигура, именуемая в следственном обиходе «статист», которая очень часто принимает участие в следственных действи­ях. Хотя, регламентируя процедуры предъявления для опознания, законодатель прямо указывает, что предъявляемые для опознания должны быть по возможности внешне сходными с опознавае­мым. При проведении следственного эксперимента часто используются лица, именуемые «стати­стами». Их задача, как правило, совершение различных опытных действий. «Статисты» неизбежно потребуются в ряде случаев при проведении проверки показаний на месте.

    Здесь можно порекомендовать применить процессуальную аналогию, используя к этим лицам правовой режим понятых.

    Можно назвать и других иных участников уголовного судопроизводства, специально не обозна­ченных в гл. 8. Это поручитель — при применении меры пресечения в виде личного поручительст­ва (ст. 103 УПК РФ); залогодатель — при применении меры пресечения в виде залога, когда по­следний вносится не подозреваемым или обвиняемым, а другим физическим или юридическим лицом (ст. 106 УПК РФ).

    Однако участие этих лиц в уголовном судопроизводстве носит эпизодический характер, далеко не по каждому уголовному делу. По этой причине авторы не считают необходимым специально ак­центировать внимание на этих лицах.

    Вместе с тем в данном параграфе авторы старались обратить внимание следователей на наибо­лее, по их мнению, актуальные и важные вопросы, касающиеся участников уголовного судопроиз­водства. Непременным же залогом неукоснительного соблюдения правил уголовного судопроиз­водства является постоянное обращение каждого следователя к тексту закона.

    Глава 4. МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

    §1. Задержание подозреваемого в совершении преступления

    Задержание подозреваемого — мера процессуального принуждения, применяемая органом доз­нания, дознавателем, следователем или прокурором на срок не более 48 часов с момента фактиче­ского задержания лица по подозрению в совершении преступления (п. 11 ст. 5 УПК РФ).

    Момент фактического задержания — момент производимого в порядке, установленном зако­ном, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступ­ления (п. 15 ст. 5 УПК РФ).

    Основания и процессуальный порядок задержания достаточно подробно урегулированы в ст. 91-92 УПК РФ.

    Фактическое задержание, предусмотренное уголовно-процессуальным законом, следует отли­чать от задержания в криминалистическом смысле — действий, которые заключаются в непосред­ственном захвате лица, подозреваемого в совершении преступления, и доставлении его в орган дознания, к следователю или прокурору с целью решения вопроса о задержании данного лица в по­рядке, предусмотренном ст. 92 УПК РФ.

    Задержание в криминалистическом смысле осуществляют сотрудники органов дознания или граждане, которые стали очевидцами преступления.

    Если следователь принимает решение о задержании конкретного гражданина, то он выносит либо постановление о задержании подозреваемого, либо письменное поручение органу дознания о задер­жании конкретного гражданина. Кроме того, следователь в данном случае должен провести инструк­таж участников группы задержания по вопросам, какие меры следует предпринять по обеспечению сохранности доказательств, а также следов преступления, которые, судя по обстоятельствам дела, мо­гут быть обнаружены на теле подозреваемого или на его одежде, при нем или в его жилище.

    В деятельности по задержанию различаются два этапа: подготовка к задержанию и непосредст­
    венный захват (задержание) подозреваемого (подозреваемых). :

    На этапе подготовки к задержанию необходимо выполнить следующие действия:

    1) получить возможную в данной ситуации информацию о лице (или лицах), подлежащем задержанию. Информация о лице, подлежащем задержанию, включает следующие сведения: ос­новные анкетные данные, а также данные о внешности, о физических возможностях, в том числе о наличии у лица специальной подготовки (владеет ли приемами борьбы, бокса, восточных едино­борств, рукопашного боя); о чертах характера, эмоциональных и волевых качествах; о его прошлом (служил ли в армии, в каких войсках, был ли ранее судим, за какое преступление, отбывал ли нака­зание, какой срок и т.п.); о возможном наличии огнестрельного или холодного оружия и т.д.

    1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   159


    написать администратору сайта