ответы по римскому праву. И предмет регулирования римского частного права. Значение римского частного права
Скачать 496.5 Kb.
|
Экстраординарный процесс, его особенности. Еще в классическую эпоху наряду с нормальным гр-м процессом, делившимся на 2 стадии, стали встречаться случаи, когда спорные дела гр-н разбирались магистром без передачи решения дела присяжному судье. Также данный процесс стал применяться и по таким делам, где раньше давалась формула. К концу 3 в этот экстраординарный процесс, совершенно вытеснил собой формулярный процесс. В экстраординарном процессе судебные ф-ии осущ-ся адм-ми органами. Дело от начала и до конца рассматривалось чиновником вне общего порядка, т.е. вне формулярного процесса. Он же принимал заявление об иске и, назначив день суда, о своего имени вызывал ответчика. Процесс становится письменным, вводятся судебные пошлины, ограничивается публичность судоговорения. В процессе участвуют адвокаты. Решение по делу, ставшее теперь более подвижным, чиновник выносил в письменной форме. Можно было, например, удовлетворить иск частично, если истец требовал больше, чем ему причиталось. Рассмотрение дел утратило публичный хар-тер и происходило в присутствии лишь сторон и особо почётных лиц, кт имели право присутствовать при этом. Если истец не являлся к рассмотрению дела, то оно прекращалось; при неявке ответчика дело решалось заочно. В противоположность процессу классического периода в экстраординарном процессе было допущено аппеляционное обжалование вынесенного решения в следующую, высшую инстанцию. Судебное решение приводилось в исполнение органами гос власти по просьбе истца.
Понятие иска содержится в Дигестах: «Иск есть не что иное, как право лица осуществлять судебным порядком принадлежащее ему требование» Критерием деления исков на вещные и личные является личность ответчика. Вещный иск направлен против любого лица, кт может оказаться нарушителем соответствующего правила (например, права соб-ти). Поскольку заранее не известно, кто им может быть, то этот иск действует не только против определенного нарушителя, но и вообще против всякого третьего лица – возможного нарушителя права. В личных исках возможный нарушитель заранее определен, ибо данные иски вытекают из обяз-ных отн-ий, участники кт известны с момента заключения договора, являющегося основанием возникновения об-ва. Например, если одно лицо по договору предоставило заем др. лицу, то именно последний (и только он) может нарушить право первого лица (требование возврата суммы займа), поэтому и иск возможен персонально против второго лица. Кроме того, различают иски: Персекуторные – о возврате той или иной ценности (например, иск собственника об истребовании вещи); Штрафные – взыскании штрафа или возмещения ущерба и в том случае, если противоправные действия ответчика не принесли ему обогащения; Арбитрарные – в кт судья по своему усмотрению определял объем возмещения убытков, исходя из принципа справедливости, в тот случае если он не добился от ответчика выдачи или предъявления предмета спора Популярные – предъявлявшиеся любым гражданином к тем, кто что-либо поставил или подвесил так, что оно могло причинить вред людям или животным. Цивильные-основанные на цивильном праве Гонорарные-основанные на преторском праве Иски с фикцией-, такие, формулы кт содержат фикцию, т.е указание судье присоединить к начапльным фактам определённый несущественный факт или устранить из них к-л факт, а весь случай разрешить по образу др определённого случая Иск по аналогии-осуществление правотворчества без изменения буквы закона Кондикционные иски-кондикции как иски, основанные на цивильном, в кт не указывалось, из какого основания они возникли(абстрактные) Иски “строгого права”-при рассмотрении данных исков судья связан буквой договора, из кт вытекает иск Иски “доброй совести”-при рассмотрении данных исков положение судьи свободное, он имеет право принемать во внимание возражения ответчика, основанные на требованиях справедливости, хотя в формулу иска и не было включено особой эксцепции Первоначальные-кт сформулированы в законе Производные-основаны на первоначальных и слегка видоизменяли первоначальные, от кт они создавались.
Фактические ситуации, не предусмотренные правом и, следовательно, не имевшие ср-в защиты, разрешались адм-ой властью претора по просьбе одной из сторон. Такой способ защиты представлял собой приказ носителя высшей власти, относящийся к определенному лицу, либо в форме поведения, либо в форме запрета. 1) Реституция (восстановление в первоначальное положение), т.е просьба об уничтожении наступивших юр последствий. Это средство защиты давалось преторами не только против судебного решения, но и в ряде др случаев, когда по обстоятельствам дела претор не считал возможным строгое применение общих норм права. Применялись как по просьбе сторон, так и по собственному усмотрению магистрата. Для применения реституции требовалось 3 условия: наличие имущественного или неимущественного ущерба; наличие у просителя оправдывающего реституцию основания; своевременная просьба, срок обращения за реституцией – 1 год. Для несовершеннолетних течение срока начиналось с момента совершеннолетия. В др. случаях – с момента, когда был причинен ущерб. Поскольку реституция возвращает к прежнему положению, сторона, получившая выгоду, обязана вернуть ее, например, покупатель получает обратно уплаченную цену, продавец – товар. Действие реституции закл в том, что она лишала силы факт, приведший юр отн-я к существующему состоянию, и восстанавливала прежнее состояние этих отн-й. Истец получивший реституцию должен был вернуть ответчику выгоду, полученную от погашения юр отн-я. При применении рест-ии против суд решения, решение считалось несостоявшимся и начинался новый процесс. 2) Интердикты: отличается от обычного искового порядка рассмотрения частных споров тем, что судебный магистрат здесь выступает исключительно как носитель высшей власти, изучающий приказы по отн-ю к гражданам. Интердикты были безусловными категорическими принципами, санкционированными штрафами и взятием залога. Виды интердиктов: простые(обращались к 1 стороне); двусторонние(обращались к обеим сторонам); запретительные (запрещали определённое отн-е и поведение); восстановительные (направленные на возвращение к-л вещи отдельному лицу или на восстановление повлеждённого публичного сооружения); предъявительные (требуют предъявления лица). Восстановительные и предъявительные всегда были односторонними, а запретительные могли быть и 2-сторонними.
Исковая давность означает погашение возможности процессуальной защиты права вследствие того, что в течение известного времени такая защита не была осуществлена заинтересованным лицом. Этот период времени, установленный для защиты нарушенного права путём предъявления иска. Истечение указанного срока лишало возможности заявлять требования, а следовательно человек лишался самого права. Условия исковой давности касались ее начала, течения и действия. Начало течения устанавливалось с момента возникновения искового притязания, в частности: 1. При праве соб-ти и др. правах на вещи - с момента нарушения кем-либо господства лица над вещью. 2. При об-вах - с момента когда у кредитора возникло право требования к должнику Общий срок исковой давности установлен Юстинианом в 30 лет, но были и др. сроки. Течение давности прерывали: путём предъявления иска или в результате совершения должником действий, свидетельствующих о признании долга. При этом время истекшее до перерыва не учитывалось и срок начинали исчислять заново. Приостановление исковой давности: точный перечень для приостановления неизвестен, однако, можно утверждать, что это такие обстоятельства, кт временно препятствуют предъявлению иска. Промежуток времени, в течение кт сущ-ют такие обст-ва исключается из общего срока исковой давности. Рп не предусматривало возможности восстановить пропущенный срок.
Все право относится или к лицам, или к вещам или к судебным действиям. Термином «лицо» обозначается субъект права. Субъектами поо были различные категории лиц. Люди - физ лица, а также их объединения (семья, община, народ рима). Кроме того особым субъектом являлись юр лица, т.е орг-ии, имеющие право заключать те или иные сделки. Для возможности участия чел в поо он должен был обладать правосубъектностью, кт складывалась из 2з составляющих: правоспособность и дееспособность. Правоспособность означала возможность иметь права и нести об-ти, возникала она с момента рождения и прекращалась со смертью, как с биол-ой так и юр-ой. В исключительных случаях правоспособностью наделяли зачатого, но ещё неродившегося ребёнка. Частичная правоспособность гр-н склыдывалась из 2х эл-тов: право сов-ть сделки и право закл римский брак и создавать римскую семью. До возникновения права народов иностранцы правоспособностью не наделялись, поэтому для участия в товарообмене вынуждены были закл соглашение, имеющее юр значение с римским гр-ом, чтобы последний совершил действия вместо него - институт киентеллы. Возможность быть субъектом права в полит сфере, неосуществимы при отсутствии условий приобретения правоспособности. Таковыми являются: состояние свободы, состояние гражданства, семейное состояние. Только при наличии всех трех статусов возникала полная правоспособность. Утрата одного из них влекла за собою прекращение правоспособности либо изменение ее содержания. Определяющее условие правоспособности человека – состояние свободы. Применительно к нему римское общество делилось на две категории – свободных и рабов. Правоспособными признавались только свободные. Рабы, не имевшие статуса свободы, были не субъектами, а объектами права. Вместе с тем не все свободные были одинаково правоспособными. Этим качеством в древнейшее время обладали лишь римляне – носители статуса – гражданства. Не римляне (чужеземцы) хотя и были свободными, но правоспособности не имели. Дееспособность - это возм-ть лица своими действиями осущ-ть права, исполнять об-ти и нести личную отв-ть. Дееспособность возникала по достижении совершеннолдетия-25лет. Однако, в исключительных случаях совершеннолетие могло наступить с 18 для Ж и 20 для М. Несовершеннолетние полной дееспособностью не обладали и делились на несколько подгрупп: 1)от1до7лет- дети- дееспособности, прав и об-тей не было и к отв-ти их привлекать не было возм-ти, могли приобретать права, но пользоваться ими не могли; 2)от7до14лет-юноши и от7до12лет-девушки- могли совершать сделки, направленные на безвозмездное приобретение прав; 3)от14до25-юноши и от12до25-девушки-несовершеннолетние- могли сов-ть действия с согласия своих представителей, т.е глав семей либо попечителей, несли отв-ть за совершаемые поступки. Могли вступать в брак. Недееспособными считались душевнобольные,лица, признанные бесчестными(сов-е преступление или занимаются позорной профессией) им назначались попечители
Опека и попечительство - это правовой институт, служащий для восполнения отсутствующей или ограниченной дееспособности лица путем действий других лиц, назначаемых или выбираемых - опекунов или попечителей. Опека (tutela) осуществлялась над несовершеннолетними, расточителями, женщинами. 1. Опека над несовершеннолетними. Отец мог указать будущего опекуна в своем завещании. Такая опека называется завещательной. Если опекун не был назначен заранее, то выбирался ближайший родственник по боковой линии, то есть тот, кто унаследовал бы имущество в случае смерти подопечного. Опекун получал право курировать не только сделки подопечного, управлять его имуществом. Если подопечный был малолетним до 7 лет то опекун совершал сделки по управлению имуществом от своего имени, и по окончании опеки передавал подопечному все плоды полученные от таких сделок. Если же подопечный был старше 7 лет, то сделки совершались им самим, но с одобрения опекуна. 2. Опека над женщинами. Женщины, даже достигшие совершеннолетия, оставались под опекой, которая осуществлялась над ними по тем же правилам как и над несовершеннолетними. Попечительство (сига) осуществлялось над минорами (т. е. лица не достигшие 25 лет), лицами с психическими отклонениями (безумными), расточителями. Попечительство сводилось исключительно к защите и помощи подопечному только в имущественной сфере. Однако в отличие от опекуна попечитель выражал свое согласие на сделки неформально, часто даже после уже совершенной сделки. Опекун обязан был действовать в интересах подопечного. Со стороны опекуна опека прекращалась: со смертью опекуна, его capitus deminutio (maxima и media), отстранение (если был заподозрен в нечестности), отказ или просьба об освобождении от должности, помешательство опекуна.
Римское гражданство приобреталось: 1)Путём рождения (в законном браке) от римских гр-н, причем ребенок, рожденный в римском браке, следовал состоянию отца. 2) Освобождением римским гражданином своего раба 3) Усыновлением римским гр-ом чужеземца. 4) Предоставлением римского гр-ва отдельным лицам, общинам, провинциям особыми актами гос-ва. Римское гр-во утрачивалось при жизни чаще всего: 1) с утратой свободы. Основанием к утрате гр-ом свободы был прежде всего плен, захват неприятелем. Однако, если захваченный в плен и обращенный в рабство римлянин возвращался в Рим, он всилу особой юр фикции рассматривался как никогда не утрачивавший ни свободы, ни гр-ва, ни отдельных своих прав. 2) магистрат имел право продать в рабство за границу дезертира или гр-на, уклонившегося от ценза, несостоятельного должника. 3) обращение в рабство за тяжкие преступления 4) гр-н сам мог отказаться от прав гр-ва, перейдя в число латинов в целях получения земли 5) смерть гражданина. Негражданин выдававший себя за гр-на карался см казнью Положение римских гр-н в публичном и в частном праве. С точки зрения своего правового положения римские гр-не делились а)свободнорожденные б) освобожденные из рабства римским гр-ом, вольноотпущенники, подвергавшиеся ограничениям в правах. Свободнорожденные римские гр-не были носителями полной правоспособности, политической, семейной и им-ой. Основнымиполитическими правами граждан были: а) право нести службу в регулярных римских войсках; б) право участвовать и голосовать в народных собраниях; в) право быть избираемым в магистраты. Не имея политических прав, женщины. В области частноправовых отн-ий: право составлять и быть свидетелем при составлении завещания и право быть назначенным наследником по завещанию. Гр-не, принадлежавшие к числу вольноотпущенников,были носителями ограниченной правоспособности в сферекак публичных, так и частноправовых отн-й. В сфере публичного права ограничения прав вольноотпущенников заключались в том, что они не служили в римских легионах.
Возникновение правового положения latini. latini - это прежде всего древнейшие жители Лациума и положение latini есть и некоторая юр категория – latinitas, кт предоставлялась иногда и не жителям Лациума. Существуют еще две категории latini. Это лица, освобожденные из рабства господином - латином, а также и лица, освобожденные из рабства, при определенных условиях, римским гр-ом и несколько ограничиваемые в правоспособности и после перехода их в число свободных людей. Т.о, правовое положение latini приобретается: а) рождением, причем действует правило, однородное с установленным для приобретения рождением римского гр-ва: ребенок, рожденный в браке, следует состоянию отца; ребенок, рожденный женщиной, не состоящей в браке, следует состоянию матери; б) присвоением правового положения латина актом гос-ой власти; в) добровольным переходом римского гр-на в число latini в целях приобретения земель, раздаваемых населению колоний; г) освобождением из рабства господином - латином или римлянином - при условиях, предусмотренных законом. Положение latini в публичном и в частном праве. Правовое положение latini не вполне одинаково, в зависимости от того, принадлежат ли они к числу latini ветэрэс, latini колониарии или latini юниан. В сфере публичного права все латины, не имея права служить в римских легионах пользовались, однако, правом участвовать и голосовать, во время пребывания в Риме, в римских народных собраниях. В сфере частноправовой большинство latini veteres, т.е жители лациума имели равные права с гр-ми рима. Остальные латины не могли вступать в брак и иметь римскую семью. Латины юниане имели ограничения в наследственных правах, часть их им-ва после смерти отходила бывшим хозяевам. Латины приобретали римское гр-во либо а) в силу общих постановлений, присваивавших при определенных обст-вах римское гр-во, либо б) в силу специальных актов гос-ва. Правовое положение перегринов. Жители завоеванных Римом тер-ий кт, не обращались в рабство, но и не гр-не рима. Основания возникновения правового положения перегринов были: а) рождение от брака перегринов или от несостоявшей в браке перегринки; б) присуждение в период республики; в) присуждение к высылке в период империи. Полит прав перегрины не имели. Это были, прежде всего, подданные Рима без прав гражданства, В частноправовой сфере перегрины были подчинены своим национальным системам права. Перегрины приобретали права римского гр-ва либо а) в силу законов, присваивавших различные услуги, оказанные римскому гос-ву, либо б) в силу специальных актов гос-ой власти, присваивавших гр-во или отдельные из прав граждан. Они не вправе были составлять завещаний, в их имуществе не допускалось и наследование по закону: после смерти лица, переходило к господину, некогда освободившему умершего. |