Консп. История государства и права зарубежных стран. Конспекты лекций (. Конспекты лекций тема введение предмет, методы и периодизация истории государства и права план
Скачать 172.56 Kb.
|
***Своеобразие феодального государства было обусловлено особенностями феодализма в Германии в целом, а именно: более длительным и устойчивым существованием общины-марки, замедленным процессом закрепощения крестьян, слабым развитием товарно-денежных отношений и неравномерным экономическим развитием отдельных земель. Германия в период всей феодальной эпохи оставалась раздробленной, централизованное государство создано не было вплоть до XIX в. В связи с этим характерной особенностью феодальной монархии в Германии является слабость центральной власти. Императорам лишь на короткое время удавалось подчинить себе княжества, обуздать крупных духовных и светских феодалов. Даже в собственных владениях германские императоры были стеснены в своих действиях. Огромное влияние на политическую жизнь Германии оказывала католическая церковь. Тема 7. ФЕОДАЛЬНОЕ (СРЕДНЕВЕКОВОЕ) ПРАВО В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ План: Общая характеристика феодального (средневекового) права стран Западной Европы. Источники феодального (средневекового) права. Основные институты феодального (средневекового) права: 1) Вещное право. 2) Обязательственное право. 3) Брачно-семейное и наследственное право. 4) Уголовное право. 5) Судебный процесс. 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕОДАЛЬНОГО (СРЕДНЕВЕКОВОГО) ПРАВА В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ Феодальное право представляет собой возведенную в закон волю господствующего класса феодалов, обусловленную материальными условиями жизни того времени. Основная задача права заключалась в юридическом оформлении и урегулировании монопольного права феодалов на землю и неполной собственности на зависимых крестьян, в обеспечении их политического и экономического господства в обществе. Феодальное право от других типов права отличают следующие характерные черты: 1. Основное место в феодальном праве занимают нормы, регулирующие поземельные отношения, и нормы, обеспечивающие внеэкономическое принуждение непосредственных производителей. 2. Феодальное право является правом - привилегией, закрепляющим неравенство различных сословий. 3. В феодальном праве не было привычного для нас деления на отрасли права, но, существовало одновременно несколько правовых систем: каноническое право, домениальное право, городское право. 4. Феодальное право характеризуется как право сильного, «кулачное» право, особенно в ранний период существования феодального государства. 5. На правовые нормы огромное влияние оказывали религиозные предписания, сами превращавшиеся в нормы права. В Западной Европе сложилось каноническое право - совокупность правовых и религиозных норм, созданных церковью, и регулирующих отношения внутри церковной организации, а также между церковью и светскими лицами. 6. Партикуляризм, т. е. отсутствие единого права (за исключением Англии) на всей территории государства и господство правовых систем, основанных на местных обычаях. 7. В Западной Европе начало свою «вторую жизнь» римское право. Рецепция, т. е. восприятие римского права, было связано с возникновением и развитием товарно-денежных отношений в городах. Широкое распространение рецепция римского права получила в Италии, Германии, Франции и незначительное – в Англии. 2. ИСТОЧНИКИ ФЕОДАЛЬНОГО (СРЕДНЕВЕКОВОГО) ПРАВА (1). Обычаи. Обычное право. Основными источниками права периода феодализма является обычай. В первую очередь это относится к периоду феодальной раздробленности (IX - XI вв.), при этом устанавливается принцип территориального действия права. Таким образом, на место племенных обычаев приходят обычаи местные; во Франции они назывались кутюмами . В период сословно-представнтельной монархии предпринимаются попытки систематизации и записи кутюмов. Сборник этих обычаев, составленный в 70-х годах XIII века, был назван «Учреждения Людовика Святого» и включал в себя кутюмы Парижа, Орлеана, Тура, Анжу и Мэна. Он получил общеобязательную силу в королевском домене, а также во владениях многих королевских вассалов. В XIV—XV вв. появляются сборники кутюмов отдельных селений, городов и феодальных сеньорий. Известны несколько сборников обычаев, составленных в неофициальном порядке. Так, королевский бальи Филипп Бомануар составил «Кутюмы Бовези» (около 80-х годов XIII в.), охватывавшие обычаи северо-восточной Франции. Однако сборники кутюмов, не создавали общего права для всего государства. Право продолжало сохранять свой партикуляристский характер. В Германии первые попытки записать обычаи, действовавшие в некоторых районах страны, были предприняты в XIII в. Эти записи носили частный характер. Наиболее известными из них являются «Саксонское зерцало» и «Швабское зерцало». (2). Каноническое право. Источниками канонического права, в свою очередь, были постановления соборов римско-католической церкви, акты папы римского (буллы, энциклики и др.), а также Священное писание. Известнейшим сводом канонического права являлся «Кодекс Грациана», составленный в первой половине XII в. В XVI в. все нормы канонического права были сведены в «Свод канонического права». (3.) Акты королевской власти. Писаными источниками права являлись акты королевской власти: указы, эдикты, ордонансы во Франции, статуты, ассизы, провизии, хартии - в Англии. Особенно возросла роль королевских актов в период абсолютной монархии. (4.) Римское право вносило общие начала, единообразие в пеструю систему обычного права. В XV—XVIII вв. оно способствовало выработке общих правовых принципов в условиях отсутствия единой правовой системы. (5.) Нормы городского права, которые всесторонне регламентировали имущественные отношения горожан, внутрицеховые и рыночные отношения, судебно-процессуальные отношения и т.д. Наиболее известными записями городского права в Германии являются записи права городов Магдебурга (Магдебургское право) и Любека (Любекское право). Магдебургское и Любекское право были восприняты рядом других городов не только в Германии, но и за ее пределами (например, в Польше, в Прибалтике). (6.) Кодексы. Во второй половине XV в. и первой половине XVI в. в различных германских землях (княжествах) издаются уголовные и уголовно-процессуальные уложения. В 1532 году рейхстаг принял общегерманское уголовное и уголовно-процессуальное уложение под названием «Каролина» (по имени императора Карла V) - первый и единственный кодекс гигантской по своим размерам «Священной Римской империи германской нации». Особенно широкий размах кодификация получила в XVIII веке. (7.) Судебный прецедент. В Англии к XVII в. сложилось две правовых системы, - «общее право» и «право справедливости», источником которых был судебный прецедент – узаконенный пример для решения аналогичных дел в суде. 3. ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ ФЕОДАЛЬНОГО (СРЕДНЕВЕКОВОГО) ПРАВА 1) ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ Основным институтом феодального права являлось право собственности на землю. Наиболее классическую форму, свойственную западно-европейскому феодализму оно приняло во Франции. Феодальное право собственности в период раннего и развитого феодализма характеризовалось: а) иерархической структурой, б) условностью и в) ограниченным характером. Крупное землевладение сосредоточивалось в руках феодалов и выступало в форме аллода и бенефиция. В IX веке бенефиции становятся наследственным держанием и с Х в. называется феодом, леном, фьефом. Первоначально вассал имел весьма ограниченное право распоряжения землей. Только в XII—XIV вв. феоды превратились в родовые вотчины, и вассалы получили право отчуждать феоды без согласия сеньоров при условии уплаты особой платы - рельефа. В случае отчуждения вассалом или самим сеньором феода или его части у сеньора сохранялось право в определенный срок возвратить путем выкупа отчужденные земли. Для церковного землевладения характерен институт менморта, когда находящиеся в собственности церквей и монастырей земли изымались из гражданского оборота, т. е. находились как бы в «мертвой руке». В Германии поземельные отношения между сеньорами и вассалами регулировались ленным правом. Особенностью германского ленного права являлось то, что леном могли быть наделены сразу двое, но один человек получал лен во владение, а другой получал право «ожидания» лена, т. е. право на получение его во владение в том случае, если владелец лена после смерти не оставит после себя законного наследника. В английском праве в XII - XIII вв. возник оригинальный правовой институт, не известный другим правовым системам, который позже получил название доверительной собственности (траст). К нему прибегали отправляющиеся в крестовые походы рыцари, которые передавали свои земельные владения доверенным лицам, с тем, чтобы они управляли ими в интересах их жен или детей. Такая практика получила название «предоставления земли для пользования». Правовое положение крестьянского надела. В период раннего феодализма во Франции сложились два вида крестьянского землевладения: землевладения лично зависимых крестьян (сервов) и землевладения лично свободных крестьян (вилланов). Крестьянский надел серва находился в «мертвой руке» (в состоянии менморта), так как серв не мог совершать с ним никаких сделок без согласия господина. За право владения и пользования наделом сервы должны были ежегодно платить господину натуральный или денежный оброк, размер которого устанавливался по усмотрению господина. Наделы, предоставляемые лично свободным крестьянам (вилланам), рассматривались как неблагородное крестьянское держание земли от сеньора и назывались цензива. Цензива—это наследственное владение земельным участком с обязанностью нести строго фиксированные обычным правом повинности в пользу сеньора. Она предоставлялась как отдельному лицу, так и крестьянским общинам. По мере освобождения крестьян от личной зависимости она становится наиболее распространенной формой крестьянского держания. В Англии существовали различные виды крестьянского землевладения. Это землевладения вилланов, державших землю на различных условиях, копигольд - крестьянское владение землей на основе обычая феодального поместья (манора), предоставляемое крестьянину (копигольдеру) путем выдачи ему выписки из прокола манориального суда (копии), подтверждающей его право на владение участком, фригольд - свободные крестьянские держания, которыми можно было свободно распоряжаться В Германии формы зависимого крестьянского землевладения были более разнообразны, чем во Франции и Англии. Различалось землевладение лично свободных крестьян (чиншевиков) и землевладения крепостных, лично несвободных крестьян. 2) ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО Источники обязательств. Виды договоров. В условиях господства натурального хозяйства основы для развития обязательственных отношений не было. Наиболее известным договором, порождавшим обязательства в ранний период феодализма, является договор, устанавливавший отношения вассалитета, заключаемый между сеньором и вассалом. С развитием товарно-денежных отношений начинается и развитие договоров, порождавших обязательственные отношения. Договор купли-продажи. В обычаях, сложившихся до первой половины XIV века, договор купли-продажи считался заключенным с момента уплаты стоимости вещи. Позже возникают обычаи, согласно которым договор купли-продажи на недвижимые вещи вступал в силу с момента заключения договора, независимо от того, была ли в действительности вещь передана. Окончательно такое положение было закреплено Ордонансом 1566 года, согласно которому договор купли-продажи недвижимых вещей должен был совершаться в нотариальном порядке. Договор купли-продажи движимых вещей вступал в силу с момента передачи вещи. Одним из распространенных договоров был договор займа. Способом обеспечения обязательства являлся залог. Обычное право различало два вида залога: живой залог и мертвый залог. При живом залоге переданный во владение кредитора земельный участок с правом получения доходов и плодов с него сам погашает обязательство за счет плодов и доходов. При мертвом залоге плоды и доходы земельного участка не погашают обязательство, а идут кредитору как бы в виде процентов. Широко был распространен во французском феодальном праве один из старейших договоров - договор дарения. В принципе по обычному праву не было ограничений для дарения: всякий совершеннолетний вправе был подарить, за некоторыми исключениями, свое имущество. Отдельные обычаи запрещали дарить расточителям, детям, находящимся под властью отца, священнослужителям. В период разложения феодализма большое распространение получил договор аренды земли. Согласно этому договору землевладелец предоставлял земельный участок в полное владение и пользование арендатору при условии выплаты ежегодной ренты. Этот договор носил срочный характер, и размер ренты устанавливался по соглашению сторон. Широкое распространение получила сдача в аренду различных феодальных повинностей, и платежей. Особенностью английского права является строгая формальность договоров: они заключались в определенной форме и подлежали регистрации в суде путем занесения их в свитки тяжб. В случае неисполнения договора предусматривалась сложная и длительная судебная процедура взыскания причиненного ущерба. В Германии с рецепцией римского права обязательственные отношения регулировались нормами римского права, с некоторыми изменениями. Так, в частности, не были восприняты вербальные договоры: все договоры должны были иметь письменную форму. В договоре купли-продажи сохранился принцип германского обычного права «рука должна предостерегать руку», согласно которому добросовестный приобретатель становится собственником купленной чужой вещи и ее первоначальный собственник не вправе истребовать ее обратно, за исключением тех случаев, когда эта вещь была у него украдена или была потеряна. 3) БРАЧНО-СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО. Источники. Брачно-семейные отношения в основном регулировались нормами канонического права, а также обычаями и актами короля (во Франции - королевскими ордонансами). В Англии личные отношения между супругами также относились к компетенции канонического права. Что же касается имущественных отношений между супругами, то они регулировались «общим правом». Условия вступления в брак. В ранний период феодализма для действительности брака достаточно было взаимного согласия сторон и фактического брачного сожительства. Затем церковь добилась обязательности церковного освящения брака. В 1545 году Тридентский собор объявил недействительными браки без церковного обряда. Заключение брака должно было представлять собой таинство, освященное церковью. Условием вступления в брак являлось достижение определенного возраста, который для мужчин колебался от 13 до 15 лет, а для женщин составлял 12 лет. Для вступления в брак необходимо было согласие сторон, а также согласие их родителей. Недействительными являлись браки между несовершеннолетними, между лицами, не получившими крещения, между родственниками, браки, заключенные под влиянием насилия или ошибки, исключавших возможность согласия на брак с данным лицом, и браки духовенства. Для вступления в брак феодально-зависимых крестьян необходимо было согласие господ. Условия расторжения брака. Каноническое право, в принципе, не допускало развода. Оно ограничивало также вступление и во второй брак. Однако эдикт 1569 года под влиянием римского права воспринял основные положения о вторых браках из кодификации Юстиниана. Права и обязанности супругов. Церковь учила, что супруги обязаны к совместному проживанию и супружеской верности. Муж является главой семьи, покровителем жены, а жена обязана повиноваться мужу и всюду следовать за ним. Обычное право Северной части Франции и Германии устанавливало общность движимого и благоприобретенного недвижимого имущества, находившегося под управлением мужа. В южных районах Франции, где действовало римское право, и в Англии общности имущества не было. Муж управлял и пользовался приданым, пока длился брак. После смерти жены приданое переходило к ее наследникам, а после смерти мужа - к жене. Жена, как правило, не вправе была отчуждать имущество без согласия мужа, включая дарение и обмен; не могла без его согласия заключать договор и выступать в суде по гражданским делам без согласия мужа. Во Франции по обычаям некоторых мест она не могла составлять завещание без его согласия. Положение детей. Дети находились под опекой отца, пока не становились экономически самостоятельными. Каноническое право ставило вне официального общества детей, рожденных вне брака. Оно требовало последующего брака родителей для уравнения таких детей в правах с детьми, рожденными в семье. Наследственное право. Основным видом наследования являлось наследование по закону. Первоначально земельные держания подлежали возврату после смерти вассала сеньору. Но с XII в. устанавливается правило, что они переходят по наследству с обязанностью наследника уплатить наследственную пошлину - рельеф. В конце XII в. возникает право первородства - майорат - при наследовании феодальных держаний: земля переходила только к старшему сыну наследодателя. Благоприобретенные недвижимости и движимые вещи переходили по наследству сначала ближайшим по степени нисходящим родственникам, а в случае их отсутствия - восходящим. Исключались из наследования лица, принявшие монашеский обет, и лица, осужденные на вечную ссылку и на галеры. При наследовании движимых вещей, как правило, выделялась так называемая «доля умершего», т. е. та часть имущества, которая шла в пользу церкви. Жена не считалась наследницей после смерти мужа, а муж - после смерти жены. В случае смерти одного из супругов переживший супруг получал половину движимых и благоприобретенных недвижимостей. Для пережившей жены предусматривалась вдовья часть, которая устанавливалась при заключении брака. Наследование по завещанию. На Юге Франции под влиянием римского права с ранних пор широко было развито наследование по завещанию. На Севере же наследование по завещанию развивалось медленно. В Англии завещания допускались в отношении движимых вещей. Исполнением завещаний ведала церковь 4) УГОЛОВНОЕ ПРАВО Источники. Источниками феодального уголовного права являются французские кутюмы, акты королевской власти (во Франции - королевские ордонансы, в Германии - так называемые постановления о «земском мире» XI - XV вв.) и кодексы, особенно «Каролина». В период раннего феодализма общие принципы для квалификации преступлений и назначения наказаний установлены не были. Огромное влияние на уголовно-правовые нормы оказывали церковь и религия. Это влияние выражалось в первую очередь в отношении к преступлению, как к «греху», «наваждению сатаны», а к наказанию - как к «искуплению греха», «очищению души» и т. п. Характерным для феодального уголовного права было то, что принцип ответственности за личную вину не установился окончательно и, следовательно. сохранялось объективное вменение, т. е. наказание без вины. Это нашло свое выражение в сохранении ответственности малолетних и невменяемых, в ответственности за чужую вину, а также в ответственности животных, неодушевленных предметов и проч. К XIII веку складывается представление о преступлении о противоправном действии, за которое следует государственная кара. Бомануар в «Кутюмах Бовези» уже различает преступления в зависимости от установленных за них наказаний. Он различает: 1) преступления, караемые смертью, 2) преступления, за которые следует долголетнее тюремное заключение с конфискацией имущества, и 3) преступления, влекущие конфискацию имущества без смертной казни, без увечья и тюремного заключения. При этом он подчеркивал, что сила наказания должна зависеть, от проступка, а также от того, кто его совершил и кому нанесен ущерб. По мере укрепления королевской власти вырабатывается понятие преступления как нарушения королевского «мира» и ордонансов короля. В Англии сложилась своеобразная трехчленная классификация преступлений: тризн (измена), фелония (тяжкое уголовное преступление) и мисдиминор (проступок). За измену предусматривалась смертная казнь через повешение и путем разрывания на части для мужчин и сожжение для женщин. Смертная казнь сопровождалась конфискацией имущества. Под фелонией понимали тяжкие уголовные преступления (против особы короля, убийство, поджог, изнасилование, разбой, некоторые виды кражи). Наказанием за фелонию также являлась смертная казнь и конфискация имущества. Все остальные преступления, кроме измены и фелонии получили название «мисдиминор» (проступки). К ним относились преступления, касающиеся интересов только частных лиц, и не затрагивающие интересы короны. За мисдиминор не назначались ни смертная казнь, ни конфискация имущества. Особенностью английского уголовного права являлась особая жестокость наказаний. Особенно это проявилось в так называемом «кровавом законодательстве», направленном против нищих, бродяг и разбойников, появившихся в результате «огораживаний». Это законодательство было начато «Актом против бродяг и нищих 1495 г.», и развито в более поздних статутах. В Германии, начиная с XI в. по инициативе церкви императоры начинают издавать постановления о «земском мире». К нарушениям «земского мира» относились: неподчинение церковным властям, месть за обиды, незаконный сбор пошлин, грабеж на большой дороге, фальшивомонетничество, мятеж против империи и др. «Саксонское зерцало» без всякой системы излагает довольно широкий круг деяний, признаваемых преступными: грабеж, причинение тяжких телесных повреждений, оскорбление, пособничество вору или грабителю, убийство и др. Феодальному уголовному праву были известны такие элементы общей части уголовного права как формы вины, покушение, соучастие, необходимая оборона и др. Так, в «Кутюмах Бовези» подчеркивается необходимость учитывать субъективную сторону в случае совершения преступления (§ 825). В «Каролине» различаются умышленные и неумышленные преступления, подробно разбираются смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, а также обстоятельства, освобождающие от применения наказания. Одним из оснований для освобождения от наказания при убийстве является необходимая оборона (ст. 150). «Каролина» предусматривает наказание не только за совершенное преступление, но и за покушение на преступление, рассматривая его как прерванное независимо от воли преступника преступление. Много внимания она уделила также соучастию. Цели и виды наказания. В XIV - XV вв. вырабатывается представление о цели наказания как устрашении, направленном не только на причинение страдания преступнику, но и на воздействие на других лиц с тем, чтобы они не совершали преступлений. Наказания, как правило, были жестокими. Так, согласно «Каролине» можно выделить следующие виды наказаний: смертная казнь; членовредительные и телесные наказания; позорящие наказания; изгнание из страны; штраф. Кроме того, применялись дополнительные наказания, предшествовавшие или сопутствовавшие основному наказанию: тюремное заключение, терзание калеными клещами, выставление у позорного столба, волочение к месту казни и проч. Завершение создания системы преступлений и наказаний относится к периоду абсолютизма. На формирование этой системы решающее влияние оказывают королевские ордонансы, проникнутые идеями римского уголовного права. Всю совокупность преступлений, предусмотренных правом того периода, можно сгруппировать в три категории: 1) преступления против религии: богохульство, атеизм, ересь, колдовство и т. п.; 2) преступления против государства: посягательства на особу короля или членов его семьи, измена королю, посягательства на безопасность государства. 3) преступления против частных лиц. Наказания в период абсолютизма преследуют ярко выраженную цель устрашения и носят чрезвычайно жестокий характер. Нормы права не знали соответствия между тяжестью наказания и характером преступления. Предусматривалось несколько наказаний за одно и то же преступление, назначение наказания зависело от усмотрения суда. Все виды наказания можно объединить в следующие группы: 1. Тяжкие наказания: смертная казнь в различных видах (отсечение головы, повешение, колесование, четвертование, сожжение, разрывание на части и т. п.); вечная ссылка; пожизненные каторжные работы на галерах и т. п. 2) членовредительные и телесные наказания: отрезание языка, ушей, губ и т. п., бичевание плетьми; 3) тюремное заключение и срочные каторжные работы; 4) позорящие наказания: штраф с выставлением у позорного столба, вождение в обнаженном виде и проч.; 5) штрафы, не сопровождаемые выставлением у позорного столба, и прочие наказания (например, публичное порицание). 5) СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В период раннего феодализма во взаимоотношениях между феодалами действовал принцип сильного, ибо споры между ними зачастую решались силой оружия: путем поединков или войн. Для Германии характерно существование «кулачного права», которое характеризовалось тем, что потерпевший имел право на самозащиту. К духовным лицам уголовно-правовые нормы применяли церковные суды, к горожанам - городские суды. Крестьяне же подлежали суду своего господина, который осуществлял над ними и судебную, и внесудебную расправу. Обвинительный процесс. В период феодальной раздробленности процесс носит обвинительный характер: а) дело возбуждается по инициативе истца (потерпевшего), б) судоговорение происходит в форме спора между сторонами, в) стороны обладают равными процессуальными правами; г) судебный процесс протекал публично и устно с соблюдением определенных форм. Представительство в процессе первоначально не допускалось, но постепенно при разбирательстве гражданско-правовых споров стали допускать представителей. Защитников не было, но стороны могли на равных основаниях пользоваться услугами «знатоков права», а в XIII веке уже появляются адвокаты. Порядок вызова в суд устанавливался в зависимости от сословного положения обвиняемого: либо судьей сеньором, либо судейским служителем. Виды доказательств. По-прежнему, как и в раннефеодальный период, наилучшим видом доказательства являлось признание обвиняемого или ответчика. В Кутюмах Бовези отмечается появление нового вида доказательств - письменных. В случае отрицания обвиняемым вины или отказа ответчика признать иск прибегали для доказывая к свидетельским показаниям или судебному поединку. В период феодальной раздробленности еще сохраняются ордалии. Их постепенная отмена начинается с XIII в. «Каролина» ввела такой новый вид доказательств, как осмотр места происшествия, а также зачатки судебной экспертизы. Следственно-розыскной (инквизиционный) процесс. Дальнейшее развитие процесса и отделение гражданского процесса от уголовного связано с двумя основными факторами: обострением классовой борьбы и усилением королевской власти. На смену обвинительному процессу приходит новая форма, получившая название следственно-розыскного, иначе инквизиционного процесса. На его возникновение и основные черты огромное влияние оказало каноническое право. Характерными чертами этой новой формы процесса по разбирательству уголовных дел являются следующие: 1) уголовное дело возбуждают органы государства, которые уже по собственной инициативе разыскивают преступника и ведут следствие; 2) процесс подразделяется на две стадии. Первая стадия - тайный розыск преступника и проведение необходимых следственных действий по его изобличению, оформляемых протоколами. Вторая стадия - публичное и открытое судоговорение, которое тоже постепенно превращается в тайное, ибо разбор дела сводится к оценке судьями доказательств, собранных на первой стадии процесса; 3) в видах доказательств господствует система так называемых формальных (легальных) доказательств. Закон устанавливает значение, вес каждого доказательства. Судья уже не выносит решение на основе своего внутреннего, убеждения, основанного на оценке представленных суду доказательств, а должен оценивать доказательства в соответствии с правилами, предписанными законом. Так, например, полным доказательством считалось показание только двух свидетелей, а показание одного свидетеля - это полу-доказательство и т. д. Были установлены даже части доказательства; 4) используется пытка как средство получения признания обвиняемого, ибо признание считалось основным видом доказательства, «царицей доказательств». Эта форма процесса складывалась постепенно, в Германии в XV - начале XVI в., во Франции законодательно была оформлена «Большим уголовным ордонансом» 1670 года. В период абсолютизма гражданский процесс отделяется от уголовного. Гражданский процесс сочетал письменное производство до начала судебного разбирательства с публичным и устным характером судебного разбирательства, основанного на началах состязательности. Рассмотрение дел должно было происходить с участием прокурора как представителя государства и представителей сторон - адвокатов. Процесс в Англии. Характерным для судебного процесса Англии элементом являлся суд присяжных, который позволял избегать ордалий и судебных поединков. Присяжные осуществляли одновременно две функции: розыск преступников и лиц, подозреваемых в совершении преступления, и одновременно как бы являлись органом предания этих лиц суду. Постепенно в течение XIII - XIV вв. возникает два вида суда присяжных: «большое жюри» и «малое жюри».12 членов «малого жюри» постепенно из свидетелей факта, знающих людей, превратились в людей, оценивающих доказательства обвинения и защиты, представленные суду, принимающих решение о виновности или невиновности обвиняемого. Решение (вердикт) «малого жюри» должно было выноситься только единогласно. Разбирательство дела с участием присяжных было основано на принципе состязательности сторон. Обвинитель представлял доказательства вины обвиняемого, а последний выдвигал свои возражения и предоставлял доказательства их обоснованности. Обе стороны могли привлекать свидетелей. Суд с участием присяжных укоренился также и в гражданском процессе. *** Значение изучения феодального права. Изучение права периода феодализма имеет огромное значение для истории права вообще, прежде всего потому, что показывает преемственность в развитии права: развитие институтов права, возникших еще в государствах Древнего Востока и, конечно же, Греции и Рима. В свою очередь, в период феодализма в государствах Западной Европы сложились и начали свое развитие многие институты права, окончательное формирование которых относится к буржуазному периоду существования права. Это и доверительная собственность, и «рабочее законодательство», и государственное регулирование промышленностью и т.д. Особенно много «большие успехи» право «сделало» в области уголовного права и процесса. Это развитие теории состава преступления, оформление суда присяжных в Англии, возникновение института адвокатов и прокуратуры и проч. Особое значение феодальная эпоха имела для Англии, где в это время создаются основные институты и принципы английского права, отчетливо проявляется его своеобразие по сравнению с правом в континентальных странах. В феодальных государствах Западной Европе не сложилось единого права (за исключением Англии), но были созданы предпосылки для оформления двух основных правовых систем: англосаксонской и континентальной. 1 Слово «арья» означает «благородный», Вначале оно определяло народность. После завоевания Индостана кочевыми племенами ариев в сер. II тыс до н. э. это слово утратило прежнее значение в противоположность «анароя» – «низший», которое относилось к представителям коренных племен. 2 В Европе Законы Ману стали известны с конца XVIII в., с начала английского владычества в Индии. 3 Объективное вменение – уголовная ответственность за невиновное причинение вреда). 4 Конфуций (Кун-цзы, 551 – 479 гг. до н. э.) пребывал на разных должностях у правителей нескольких царств, а затем занялся преподаванием, обучив 3 тыс. ученик, из которых 72 прославились. 5 Впоследствии бенефиций стал наследственным владением – феодом. 6 Первоначально майордом (т. е. «старший по дому») возглавлял управление королевским дворцом. Однако постепенно их правомочия расширяются настолько, что он становится фактически главой государства. 7 К середине XVIII в. было примерно 4 тыс. дворян мантии. Их дети должны были нести военную службу, но затем, после 25 лет выслуги, становились дворянами шпаги. 8 Такое название возникло потому, что стол, за которым подсчитывались финансовые поступления в казну, накрывался клетчатым покрывало, напоминавшим шахматную доску. 9 Федоров Е. Г. История государства и права зарубежных стран. Л., 1977. С. 93. 10 Насколько была раздроблена Германия, свидетельствует тот факт, что в XVIII в. в Германии было 324 самостоятельных государства и 1475 свободных рыцарских владений. 11 Золотая булла получила свое название от привешенной золотой печати. «Золотая булла» оказала влияние на последующее развитие государственного права в Германии, где она считалась действующим законом вплоть до XIX в. |