Марченко, Правоведение. I. Правопонимание и право Проблемы правопонимания на разных этапах развития
Скачать 3.18 Mb.
|
и определить ее дальнейшую судьбу. Собственность как экономическая категория самым непосредствен- ным образом связана с собственностью — юридической категорией, по- следняя выступает как своеобразная надстройка, как правовая форма по отношению к первой. Собственность в юридическом смысле традиционно и вполне оправданно именуют правом собственности. Это более точное и более адекватно отражающее действительность название (термин). В научной и учебной цивилистической литературе право собственно- сти, как и право вообще, подразделяют на право собственности в объек- тивном смысле и право собственности в субъективном смысле. Право собственности в объективном смысле — это один из важнейших ин- ститутов гражданского права. По своей сути и содержанию оно представ- ляет собой систему правовых норм, регулирующих общественные отношения, воз- никающие между гражданами — физическими лицами и юридическими по поводу возникновения, владения, пользования и распоряжения принадлежащей им по праву собственности вещью, а также по устранению вмешательства любых третьих лиц в сферу их непосредственного хозяйственного господства. Важнейшими составными частями, элементами содержания права соб- ственности в объективном смысле являются: а) правомочия владения, пред- ставляющие собой юридически обеспеченную возможность хозяйственно- го господства собственника над вещью; б) правомочия пользования, высту- пающие в виде юридически обеспеченной «возможности извлечения из вещи полезных свойств в процессе ее личного или производительного по- требления» и в) правомочия распоряжения, представляющие собой юридиче- ски обеспеченную возможность определять судьбу вещи путем совершения юридически значимых актов в отношении этой вещи 1 Данные правомочия собственника весьма обстоятельно закреплены как в Гражданском кодексе РФ, так и в других правовых актах. Например, в ст. 209 ГК РФ, посвященной содержанию права собственности, закреп- ляется положение, в соответствии с которым только собственнику принад- лежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом, только собственник «вправе по своему усмотрению совершать в отноше- нии принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые за- коном интересы других лиц». Гражданское право / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. Т. 1. С. 343-347. 16' 244 Гражданское право В частности, собственник может отчуждать принадлежащее ему иму- щество в собственность другим лицам, а также передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имущест- вом. Кроме того, собственник может отдавать имущество в залог, переда- вать его в доверительное управление другому лицу (доверительному управ- ляющему), обязанному осуществлять управление им в интересах собствен- ника или указанного им третьего лица, обременять наряду с залогом, «другими способами, распоряжаться им иным образом». Предоставляя собственнику широкие правомочия, касающиеся владе- ния, пользования и распоряжения имуществом, гражданское законода- тельство в то же время возлагает на него «бремя содержания принадлежа- щего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором» и риск случайной гибели или случайного повреждения имущества также «если иное не предусмотрено законом или договором» (ст. 210, Наряду с этим гражданское законодательство, фактически признавая исключительный характер права собственности, согласно которому собст- венник наделяется правом исключать любое воздействие третьих лиц на принадлежащее ему имущество, одновременно устанавливает в отношении владения, пользования и распоряжения им определенные ограничения. Речь идет прежде всего о том, что собственник не должен выходить за установленные ст. 10 ГК РФ пределы осуществления гражданских прав. Он не должен допускать действий, причиняющих вред другому лицу, огра- ничивающих конкуренцию, ведущих к злоупотреблению доминирующим положением на рынке, а также к злоупотреблению правом. Кроме того, на собственника возлагается обязанность в некоторых случаях, предусмотренных законом и отдельными подзаконными актами, в ограниченных размерах допускать использование принадлежащего ему имущества другими лицами. С учетом предоставляемых каждому отдельному собственнику право- мочий и устанавливаемых в законодательном порядке пределов — ограни- чений владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему иму- ществом — можно определить право собственности в субъективном смысле. В цивилистической литературе оно представляется как законодательно за- крепленная за собственником возможность владеть, пользоваться распоряжать- ся принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своих интересах пу- тем совершения в отношении этого имущества любых, не противоречащих граж- данскому законодательству и не нарушающих права законные интересы других лиц, действий, а также возможность устранения вмешательства всех третьих лиц в сферу его хозяйственного Независимо от того, как определяется право собственности и как оно представляется, отечественный законодатель выделяет и закрепляет на конституционном и гражданско-правовом уровнях частную, государствен- ную, муниципальную и иные формы собственности. Из смысла и содержания действующего гражданского законодатель- ства следует, что каждая из форм права собственности, в свою очередь, подразделяется на те или иные их виды и подвиды - разновидности. Так, форма права частной собственности подразделяется на право собственности Гражданское С. 346-347. право / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. Т. I. Глава VI. Право собственности и другие вещные права 245 граждан и юридических лиц. В соответствии со ст. ГК РФ в собствен- ности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных его видов, которые согласно закону не могут принадлежать гражданам и юридическим лицам. Количество и стоимость имущества, которое находится или может на- ходиться в собственности граждан и юридических лиц, не ограничивают- ся, за исключением случаев, когда такие ограничения устанавливаются за- коном в целях, как это предусматривается п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ, защиты основ конституционного строя РФ, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. Выделяя право собственности юридических лиц, законодатель уста- навливает, что коммерческие и некоммерческие организации, кроме госу- дарственных и муниципальных предприятий, а также учреждений, финан- сируемых собственником, «являются собственниками имущества, передан- ного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими юридическими лица- ми по иным основаниям» (п. 3 ст. 213 ГК РФ). Относительно права собственности общественных и религиозных ор- ганизаций (объединений), благотворительных и иных фондов законода- тель закрепляет, что они являются собственниками приобретенного ими имущества и «могут использовать его лишь для достижения целей, преду- смотренных их учредительными документами». При этом учредители, уча- стники или члены этих организаций утрачивают право на имущество, ко- торое было передано ими в собственность той или иной организации. В случае же ликвидации такой организации ее имущество, оставшееся по- сле удовлетворения требований кредиторов, используется в целях, которые указаны в учредительных документах организации. Подобно праву частной собственности, подразделяющемуся на различ- ные виды или разновидности, аналогичным образом обстоит дело и с дру- гими формами права собственности, в частности с правом государствен- ной собственности и правом муниципальной собственности. Право государственной собственности, как и сама государственная собст- венность, подразделяется на федеральную собственность и собственность субъектов Федерации. Пункт 1 ст. 214 Гражданского кодекса РФ закрепляет такое деление путем прямого указания на то, что государственной собст- венностью в Российской Федерации является имущество, «принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собствен- ность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации — республикам, краям, областям, городам феде- рального значения, области, автономным округам (собствен- ность субъекта Российской Федерации)». В законодательном порядке устанавливается также в отношении госу- дарственной федеральной собственности и собственности субъектов Феде- рации, что: а) земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собст- венности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной собственностью; б) имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряже- ние в соответствии с действующим гражданским законодательством; в) права собственника от имени Российской Федерации и субъектов Феде- 246 Гражданское право рации осуществляют «органы государственной власти в рамках их компе- тенции, установленной актами, определяющими статус этих органов» (п. 1 ст. 125 ГК РФ) и г) отнесение государственного имущества к федеральной собственности и к собственности субъектов Федерации осуществляется в порядке, который устанавливается и закрепляется законом. Право муниципальной собственности вместе с самой муниципальной соб- ственностью подразделяется на собственность (право собственности) го- родских и сельских поселений, а также других муниципальных образова- ний. Данное деление законодательно закрепляется в Гражданском кодексе РФ (ст. 215), где говорится, что к собственности относит- ся «имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сель- ским поселениям, а также другим муниципальным образованиям». Законодательно устанавливается также, что имущество, находящееся в собственности, закрепляется за пред- приятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в с Гражданским кодексом РФ и что права собственника от имени муниципального образования осуществляют «органы местного са- моуправления в рамках их компетенции, установленной актами, опреде- ляющими статус этих органов» (п. 2 ст. 125 ГК РФ). § 2. Основания и способы возникновения (приобретения) права собственности Под основаниями возникновения (приобретения) права собственности по- нимаются различные жизненные обстоятельства (юридические факты), с которыми законодатель связывает появление права собственности на кон- кретное имущество у конкретных физических или юридических лиц. В научной и учебной литературе все основания воз- никновения (приобретения) права собственности подразделяются на перво- начальные и производные. Аналогичным образом классифицируются также и способы приобретения гражданами и юридическими лицами права собст- венности. В качестве критерия подобного рода классификации в одних случаях предполагается воля субъектов носителей права собственности, а в дру- гих — правопреемство. В тех случаях, когда в качестве критерия классификации оснований и способов возникновения права собственности берется воля, первона- чальными считаются те основания и при которых право собст- возникает независимо от воли, а производными те основания и способы, при которых право собственности возникает в полном соответ- ствии с волей как нового, так и предшествующего собственника. Во всех иных случаях, когда в качестве критерия классификации осно- ваний и способов возникновения права собственности берется правопре- емство, то к первоначальным относят те основания и способы, в которых правопреемства нет, а к производным — те основания и способы, которые целиком и полностью покоятся на правопреемстве 1 Подробнее об этом см.: Гражданское право / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. Т. I. С. Глава VI. Право собственности и другие вещные права 247 Данный критерий в цивилистической литературе считается наиболее обоснованным и приемлемым. В соответствии с ним первоначальными спосо- бами приобретения права собственности считаются такие, как: а) приобрете- ние права собственности на «новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов» (п. 1 ст. 218 ГК РФ); б) приобретение права собственности в соответствии с действую- щим законодательством на имущество, «не имеющее собственника, на имущество, собственник которого не известен, либо на имущество, от ко- торого собственник отказался или на которое он утратил право собствен- ности по иным основаниям, предусмотренным законом» (п. 3 ст. 218 ГК РФ); в) приобретение права собственности на находку. Согласно п. 1 ст. 228, если в течение 6 месяцев с момента заявления о найденной вещи в милицию или в орган местного самоуправления лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено или само не заявит о сво- ем праве на вещь нашедшему ее лицу, либо в милицию или в орган мест- ного самоуправления, то нашедший данную вещь приобретает на нее пра- во собственности; г) приобретение права собственности «на новую движи- мую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов», если иное не предусмотрено договором. Лицо-перера- ботчик становится собственником новой вещи при условии, однако, что стоимость переработки существенно превышает стоимость материалов и что лицо, «действуя добросовестно, осуществило переработку для себя» (п. 1 ст. 220 ГК РФ). Кроме того, к первоначальным способам приобретения права собст- венности относятся также: приобретение права собственности на бесхо- зяйное имущество, в том числе на имущество, от которого собственник в силу каких-либо причин отказался или на которое утратил право (ст. 225 ГК РФ); обращение в собственность общедоступных для сбора вещей - сбор ягод, лов рыбы, «сбор или добыча других общедоступных вещей и животных» в тех случаях, когда это делается в соответствии с законом, общим разрешением, данным собственником, или в соответствии с ме- стным обычаем (ст. 221 ГК РФ); приобретение права собственности на безнадзорных животных (ст. 230-232 ГК РФ), а также на клад, т. е. «зары- тые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утра- тил на них право» (п. 1 ст. 233 ГК РФ). Первоначальными способами приобретения права собственности счи- таются, помимо названных, приобретение права собственности на само- вольную постройку, которое может быть признано судом в установленных законом случаях (ст. 222 ГК РФ), а также приобретение права собственно- сти на имущество в силу приобретательной давности (п. 1 ст. 234 ГК РФ). производным способам приобретения права собственности в соответствии с критерием правопреемства относятся следующие: 1) приватизация, пони- маемая как передача находящегося в государственной или муниципальной собственности имущества гражданам или юридическим лицам в порядке, предусмотренном законом (ст. 217 ГК РФ); 2) национализация, означающая переход права собственности на имущество («в случае принятия Россий- ской Федерацией закона, прекращающего право собственности») от физи- ческого или юридического лица (лиц) к государству или муниципальным органам и организациям. Споры о возмещении убытков в данном случае решаются только судом (ст. 306 ГК РФ); 3) обращение имущества в государ- 248 Гражданское право ственную собственность в интересах общества по решению государственных ор- ганов в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер (реквизиция). Рек- визиция может быть проведена не иначе как на условиях и в порядке, ус- тановленных законом, и с выплатой собственнику стоимости изъятого у него имущества (п. ст. 242 ГК РФ); 4) обращение имущества в собствен- ность государства по решению суда в виде санкции за совершенное лицом - собственником данного имущества «преступления или иного правонару- шения (конфискация)» 1 ст. 243 ГК РФ): 5) приобретение права собственно- сти на имущество, принадлежащее юридическому лицу, в случае его реорганизации и ликвидации. Согласно закону (п. 7 ст. 63 ГК РФ) в случае ликвидации юридического лица оставшееся после удовлетворения требований кредито- ров имущество юридического лица передается его учредителям (участни- кам), имеющим вещные права на это имущество или же обязательствен- ные права в отношении этого юридического если иное не преду- сматривается законом, другими правовыми актами или же его учредитель- ными документами; 6) приобретение права собственности при обращении взы- скания на имущество собственника по его обязательствам, которое производит- ся на основании решения суда, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 237 ГК РФ); 7) отчуждение недвижимого имущества в свя- зи с изъятием земельного участка, на котором оно находится (ст. 239 ГК РФ). Наряду с названными производными способами приобретения права собственности законодатель указывает также и на такие способы, как изъ- ятие у собственника бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, по закону отнесенных к особо ценным и охраняемым государством, в слу- чаях, если такое их содержание грозит утратой ими своего значения (п. 1 ст. 240 ГК РФ); прекращение права собственности на бесхозяйственно со- держимое жилое помещение (ст. 293 ГК РФ): приобретение права собст- венности по договору, в порядке наследования и др. § 3. Основания и способы прекращения права собственности Исходя из широты, устойчивости и огромной практической значимо- сти института права собственности в системе гражданского права, законо- датель традиционно уделяет огромное внимание не только основаниям и способам приобретения права собственности, но и основаниям и спосо- бам его прекращения. Регулированию отношений, возникающих между различными субъек- тами гражданского права в результате прекращения права собственности, а также закреплению конкретных оснований и способов прекращения права собственности в Гражданском кодексе РФ посвящена целая глава (гл. 15). В ней законодатель предусматривает самые различные основания и способы прекращения права собственности физических и юридических лиц. В частности, такие, которые могут повлечь за собой одновременное возникновение права собственности у других лиц, как это имеет место в случаях с основаниями и способами возникновения пра- ва собственности, а могут и не повлечь возникновения таковых. Одни из них являются основаниями и способами прекращения права собственно- Глава VI. Право собственности и другие вещные права 249 сти по воле самого собственника, в добровольном порядке, а другие — в принудительном порядке. Статья 235 ГК РФ в связи с этим устанавливает, что право собственно- сти прекращается «при отчуждении собственником своего имущества дру- гим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или унич- тожении имущества и при утрате права собственности на имущество и иных случаях, предусмотренных законом». Отмечая общий характер правила, согласно которому «принудительное изъятие у собственника имущества не допускается», законодатель в то же время четко определяет и закрепляет те случаи, которые являются исклю- чением из данного правила. В их числе: 1) обращение взыскания на имущество по обязательствам, при котором «право собственности на имущество, на которое обращается взы- скание, прекращается у собственника с момента возникновения права собственности на изъятое имущество у лица, к которому переходит это имущество» (п. 2 ст. 237 ГК РФ); 2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать другому лицу. Согласно ст. 238 ГК РФ, «если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказа- лось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это имущество должно быть отчуждено собственником в течение года с мо- мента возникновения права собственности на имущество, если законом не установлен иной срок»; 3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъя- тием земельного участка. В соответствии со п. 1 ст. 239 ГК РФ во всех тех случаях, когда изъятие земельного участка для государственных либо му- ниципальных нужд либо ненадлежащего использования земли невозможно без прекращения права собственности на здания, сооружения или другое недвижимое имущество, которое находится на данном участке, то это иму- щество может быть изъято у собственника «путем выкупа государством или продажи с публичных торгов» в порядке, предусмотренном граждан- ским законодательством; 4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных. О бесхозяйственно содержимых культурных ценностях раньше уже было сказано. Что же касается бесхозяйственно со- держимых домашних животных, то о них говорится в ст. 241 Гражданского кодекса РФ. Данная статья гласит, что если собственник домашних живот- ных обращается с ними «в явном противоречии с установленными на ос- новании закона правилами и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным», то эти животные могут быть изъяты у собствен- ника путем их выкупа лицом, предъявившим соответствующее требование в суд; 5) реквизиция и конфискация имущества, влекущие за собой утрату права собственности одним лицом или лицами и приобретение его госу- дарством в лице его соответствующих органов. При этом если конфиска- ция имущества проводится на безвозмездной основе по решению суда в виде санкции за совершение лицом - собственником имущества престу- пления или иного правонарушения, то реквизиция предполагает возмеще- ние собственнику стоимости реквизированного имущества. Больше того, лицо, имущество которого реквизировано, вправе при прекращении обстоятельств, в связи с которыми было проведена реквизиция, требовать по суду возврата ему сохранившегося имущества (п. 3 ст. 242 ГК РФ); 6) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных гражданским законо- дательством, влекущее за собой, как правило, утрату права собственности 250 Гражданское право на имущество одним лицом и приобретение его другим ли- цом. Несмотря на многочисленность и многообразие оснований и способов прекращения права собственности в принудительном и добровольном по- рядке, прекращение права собственности происходит каждый раз только в случаях, которые прямо предусмотрены законом. § 4. Защита права собственности и других вещных прав Гражданское, равно как и любое иное, право имеет смысл для кон- кретного лица — субъекта тех или иных правовых отношений, носителя субъективных прав лишь в том случае, если оно не только провозглашает- ся, но и всесторонне защищается и реализуется. В рамках гражданского права это касается как права собственности, гак и всех других объектив- ных и субъективных гражданских прав. Будучи одной из важнейших категорий цивилистики, «зашита граж- данских прав» вообще и защита права собственности и других вещных прав в частности может быть охарактеризована как система мер, направ- ленных на всестороннее обеспечение и выполнение соответствующих ус- ловий и требований, содержащихся в нормах гражданского права. В свою очередь, предоставленное действующим законодательством ка- ждому субъекту гражданского права субъективное право на защиту можно определить как реальную возможность лица применять меры правоохранительного характера в целях восстановления его нару- шенного или оспариваемого права, а также в целях пресечения направленных на нарушение права. Защита права собственности, равно как и других субъективных граж- данских прав, осуществляется не произвольно, а в строго установленном законом порядке, с помощью определенных, законодательно закреплен- ных форм, способов и средств. Под формами защиты субъективных гражданских прав в научной циви- листической литературе понимается комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц 1 Традиционно в гражданском праве различают две основные формы за- щиты прав — и форма защиты гражданских прав означает совокупность (систему) действий, предпринимаемых уполномоченными на это ственными органами по защите нарушенных прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Юрисдикционная форма может осуществляться двояким путем — в су- дебном или в административном порядке. Судебная защита нарушенных или оспоренных гражданских прав в со- ответствии с действующим законодательством осуществляется согласно подведомственности дел, установленной процессуальным правом, судом общей юрисдикции, арбитражным судом или третейским судом. Субъективное право: проблемы осуществления и защиты. Владивосток. 1989. С. 10. Глава VI. Право собственности и другие вещные права Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется со- ответственно административными органами и только в тех случаях, кото- рые предусмотрены законом. Законодатель устанавливает, что решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд (ст. ГК РФ). форма защиты гражданских прав представляет собой самостоятельный характер действий, предпринимаемых гражданами и юридическими лицами по защите своих прав, без обращения за помо- щью к государственным или иным на то органам. Тако- го рода действия в Гражданском кодексе РФ охватываются понятием са- мозащиты гражданских прав и рассматриваются как один из закрепленных в законодательном порядке способов защиты гражданских прав. Впервые допуская в отечественном гражданском праве институт само- защиты гражданских прав, законодатель в то же время устанавливает опре- деленные рамки, за которые не может выходить лицо, самостоятельно за- щищающее свои права. «Способы самозащиты, — указывается в связи с этим в ст. 14 ГК РФ, — должны быть соразмерны нарушению и не выхо- дить за пределы действий, необходимых для его пресечения». Под способами защиты гражданских прав понимаются закрепленные в за- конодательном порядке правовые и иные меры воздействия на правонару- шителя с целью восстановления нарушенных им прав или признания ос- париваемых прав. Способы защиты субъективных гражданских прав весьма обширны и разнообразны. Они отличаются друг от друга по многим параметрам: по своей форме, юридическому и материальному содержанию, конкретному назначению. Согласно действующему законодательству лицо, субъектив- ные гражданские права которого были нарушены, для восстановления этих прав может, как правило, использовать не любой, а вполне конкрет- ный способ (способы) их защиты и восстановления. Выбор конкретного способа защиты субъективных гражданских прав обусловлен конкретными обстоятельствами нарушения этих прав, характе- ром данных нарушений, особенностями самого нарушенного права и др. Что же касается общего перечня способов защиты гражданских прав, то он закрепляется в ст. 12 Гражданского кодекса РФ. В ней говорится, что защита гражданских прав осуществляется путем: 1) признания субъективного права, которое подвергается сомнению со стороны других лиц, оспаривается ими или вообще отрицается. При- знание права как способа защиты может осуществляться только в юрис- дикционной форме и, как правило, судом. Зачастую данный способ защи- ты субъективных гражданских прав предполагает в последующем исполь- зование и других способов; 2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его на- рушения. Данный способ субъективных гражданских прав может осуществляться как в юрисдикционном (судебном и административном) порядке, так и в неюрисдикционном порядке, путем самозащиты лицом своих нарушенных прав; 3) признания оспоримой сделки недействительной и применения по- следствий ее недействительности, применения последствий недействи- тельности ничтожной сделки; 252 Гражданское право 4) признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; 5) самозащиты права и присуждения к исполнению обязанности в на- туре. Последнее в научной литературе зачастую именуется реальным ис- полнением лицом тех действий, которые являются предметом его соответ- ствующих обязательств, вытекающих из договора или из требований зако- на; 6) возмещения убытков, под которыми согласно гражданскому зако- нодательству (п. 2 ст. 15 РФ) понимаются «расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановле- ния нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нару- шено (упущенная выгода)»; 7) взыскания неустойки, в качестве которой (в виде штрафа или пени) признается установленная в законодательном порядке или догово- ром денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в слу- чае неисполнения вообще или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (п. 2 ст. 330 ГК РФ); 8) компенсации морального вреда и прекращения или изменения 9) неприменения судом акта государственного органа или органа ме- стного самоуправления, противоречащего и др. Наряду с названными способами защиты гражданских прав, входящих в их общий перечень, законодатель предусматривает и другие способы их защиты. Это следует, в частности, из смысла и содержания ст. 12 ГК РФ, в которой имеется отсылка и к «иным способам» защиты субъективных гражданских прав, предусмотренных законом. Глава VII. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ § 1. Понятие, стороны и основания возникновения обязательств В научной и учебной цивилистической литературе под обязательством понимается относительное правоотношение, опосредующее товарное перемещение материальных благ, в котором одно лицо (должник) по требованию другого лица (кредитора) обязано совершить действия по предоставлению ему определенных материальных силу обязательства, говорится в ст. 307 Гражданского кодекса РФ, «одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредито- ра) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить рабо- ту, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанно- сти». Обязательственные правоотношения (обязательства) регулируются с помощью системы гражданско-правовых норм, составляющих одну из наиболее крупных и значительных подотраслей гражданского права. Специа- Гражданское право / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. Т. 1. С. 476. Глава VII. Общее учение об обязательствах 253 листы в области гражданского права именуют ее обязательственным пра- вом. Нормы обязательственного права охватывают весьма широкий круг общественных отношений, связанных с оказанием разного рода услуг, с различными видами страхования, перевозкой пассажиров, грузов и бага- жа, приобретением в собственность недвижимости, транспортных средств и различных товаров, использованием литературных произведений, а так- же произведений науки и искусства, сдачей имущества в аренду и субарен- ду и многие другие. В обязательстве, так же как и во многих иных правоотношениях, участ- вуют две стороны. Одна из них является стороной, а вторая — обязанной. Управомоченная сторона - это сторона, обладающая согласно действующему законодательству правом требовать от обязанной стороны совершения предусмотренных законом или договором определенных тивных действий в свою пользу или же воздержания от совершения опре- деленных действий. Что же касается обязанной стороны, то на нее, как об этом свидетельствует уже само название, возлагается обязанность совер- шить такого рода активные действия в интересах управомоченной стороны или же воздержаться от совершения активных действий. Согласно сложившейся в литературе терминологии субъективное право управомоченной стороны - требовать совершения оп- ределенных действий или воздержания от них - называется правом требо- вания, а сама сторона - кредитором. Юридическая обязанность другой сто- роны совершить эти действия в интересах первой стороны или же воздер- жаться от совершения определенных действий именуется долгом, а обязанная в том или ином обязательстве сторона — должником. В соответствии с гражданским законодательством в обязательстве в ка- честве каждой из его сторон — кредитора или должника — могут участво- вать одно или одновременно несколько лиц. Причем в последнем случае недействительность требований кредитора к одному из лиц, участвующих в обязательстве на стороне должника, «рав- но как и истечение срока исковой давности по требованию к такому лицу, сами по себе не затрагивают его требований к остальным этим лицам» (п. 1 ст. 308 РФ). Кроме того, законодатель устанавливает, что если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, то она считается должником другой стороны только в том, что она обязана сделать в ее пользу, и одновременно является ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать. Разумеется, данные отношения кредитора и должника касаются в ос- новном сторон — субъектов обязательственных правоотношений. Согласно закону «обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц)». Однако оно мо- жет в случаях, предусмотренных законом, соглашением сторон или раз- личными подзаконными актами, «создавать для третьих лиц права в отно- шении одной или обеих сторон обязательства» (п. 3 ст. 308 ГК РФ). Обязательственные правоотношения, как и любые иные правовые от- ношения, возникают, изменяются и прекращают свое существование не иначе как на основе и в связи с определенными обстоятельствами - юри- дическими фактами. Применительно к процессу возникновения обяза- тельств их называют основаниями возникновения обязательств. 254 Гражданское право В качестве таковых Гражданский кодекс РФ называет договор, причи- нение вреда и «иные основания, указанные в настоящем Кодексе» (п. 2 ст. Выдвигая на первый план среди оснований возникновения обяза- тельств договор, для заключения которого, в отличие от других оснований, требуется «выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех и более сторон (многосторонняя сделка)» (п. 3 ст. 154 Гражданского кодекса РФ), законодатель во-первых, из того, что договор является одним из наиболее демократических и в максимальной мере соответствующих природе и потребностям развития экономического и торгового оборота способом формирования обязательств. А во-вторых, из того, что это один из наиболее распространенных, если не самый рас- пространенный способ (основание) возникновения обязательственных от- ношений в постсоветском экономическом пространстве и обществе. Наряду с договором важное значение в качестве основания возникно- вения обязательственных правоотношений имеют односторонние сделки. Со- гласно п. 2 ст. 154 ГК РФ «односторонней считается сделка, для соверше- ния которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или со- глашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны». Односторонняя как основание возникновения обязательствен- ных правоотношений создает обязанности для лица, совершившего эту сделку. В исключительных случаях она может создавать обязанности и для других лиц. Все эти случаи непременно указываются в законе или же в со- глашении с этими лицами. В соответствии с действующим законодательством к односторонним сделкам «соответственно применяются общие положения об обязательст- вах и о Однако не полностью, а лишь постольку, поскольку это «не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сдел- ки» (ст. ГК РФ). В качестве оснований возникновения обязательственных правоотно- шений, кроме договоров и односторонних сделок, могут выступать различ- ные административные акты и акты органов местного самоуправления, не- правомерные действия (деликты) физических и юридических лиц, а также иные их действия, указанные в Гражданском кодексе РФ. § 2. Исполнение обязательств Под исполнением обязательств понимается совершение должником в ин- тересах кредитора определенных, обусловленных законом или договором, ак- тивных действии либо воздержание его от совершения определенных дейст- вий. Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 309) все обязательства долж- ны исполняться «надлежащим образом в соответствии с условиями обяза- тельства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборо- та или иными обычно предъявляемыми требованиями». Как видно из приведенного текста статьи, законодатель не пускает дело исполнения обязательств должником перед кредитором на самотек, а обставляет целым рядом требований, принципов и условий. Глава VII. Общее учение об обязательствах 255 Среди них выделяются следующие: 1) принципы надлежащего и реального исполнения обязательств, суть ко- торых заключается в том, чтобы должником в интересах кредитора были совершены именно те действия, которые предусмотрены в законе или до- говоре, и чтобы они не подменялись денежной компенсацией в виде упла- ты неустойки или возмещения убытков. В п. 1 ст. 396 ГК РФ в связи с этим четко формулируется правило, со- гласно которому уплата неустойки и возмещения убытков в случае ненад- лежащего исполнения обязательства «не освобождают должника от испол- нения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором»; 2) требование недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств, за исключением случаев, предусмотренных законом. Кроме того, как исключение из общего правила односторонний отказ от испол- нения обязательства, связанного с осуществлением сторонами пред- принимательской деятельности, и одностороннее изменение условий тако- го обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных догово- ром, «если иное не вытекает из закона или существа обязательства» (ст. 310 ГК РФ); 3) требование исполнения обязательства только надлежащему лицу. В связи с этим Кодекс устанавливает (ст. что если иное не преду- смотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства, то «должник вправе при исполнении обяза- тельства потребовать доказательств что исполнение принимается са- мим кредитором или им на это лицом и несет риск по- следствий непредъявления такого требования»; 4) требования, касающиеся соблюдения сроков исполнения обязательств должника перед кредитором. Суть этих требований в конечном счете сводится к необходимости со- блюдения следующих законодательно установленных правил: а) если обя- зательство предусматривает или позволяет определить день его исполне- ния или период времени, в течение которого оно должно быть выполнено, то обязательство подлежит исполнению именно в этот день или соответст- венно в любой момент в пределах данного периода; б) если обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позво- ляющих определить этот срок, то «оно должно быть исполнено в разум- ный срок после возникновения обязательства» и в) если обязательство не исполнено в разумный срок, равно как и в срок, определенный моментом востребования, то должник обязан исполнить данное обязательство в се- мидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его испол- нении. Разумеется, он обязан соблюсти этот срок при условии, если обя- занность исполнения обязательства в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа самого обязательства (ст. ГК РФ); 5) требования, относящиеся к определению места исполнения обяза- тельств должника перед кредитором. По общему правилу место исполнения обязательств определяется за- коном, иными правовыми актами, договором, обычаями делового оборота или же существом самого обязательства. Во всех других случаях законодатель устанавливает следующий поря- док относительно определения места исполнения обязательств: 256 — по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или любое иное недвижимое имущество местом передачи его будет место нахождения имущества; по обязательству передать товар или иное имущество, предусматри- вающее его перевозку, местом передачи его будет место сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору: — по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество местом передачи будет считаться место изготовления или хра- нения имущества при условии, что это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства; — по денежному обязательству местом передачи денежных средств бу- дет считаться место жительства кредитора в момент возникновения обя- зательства, а если кредитором является юридическое лицо - место его нахождения в момент возникновения обязательства. В случае, если кре- дитор к моменту исполнения обязательства изменил свое место жительст- ва (место нахождения) и известил об этом должника, то местом исполне- ния финансового обязательства будет считаться новое место жительства или место нахождения кредитора; — по всем другим обязательствам местом их исполнения будет считать- ся место жительства должника, а если должником является юридическое лицо — то место его нахождения (ст. 316 РФ). Кроме названных принципов, требований и условий исполнения обя- зательств должника перед кредитором, законодатель устанавливает и другие правила их исполнения. Они касаются, в частности, исполнения обязательства по частям (ст. ГК РФ); исполнения обязательства треть- им лицом (ст. 313 ГК РФ); досрочного исполнения обязательств (ст. ГК РФ); исполнения обязательства, в котором несколько креди- торов или несколько ответчиков (ст. 321 ГК РФ); исполнения солидарных обязательств (ст. 322—325 ГК РФ); исполнения альтернативного обязатель- ства (ст. 320 ГК РФ) и др. |