Главная страница
Навигация по странице:

  • Ее фундаментом с самого начала служила общность культуры и традиций

  • 2

  • Конституция

  • 1 В видоизмененном и адаптированном виде большинство из них и поныне оказывают огромное влияние на правовую систему Фран­ции 2

  • 1

  • (постановлений, инс­трукций, циркуляров, уведомлений)

  • Учебник для юридических вузов Москва зерцало 2001 ббк 67. 99(2)0 м 29


    Скачать 4.5 Mb.
    НазваниеУчебник для юридических вузов Москва зерцало 2001 ббк 67. 99(2)0 м 29
    Дата30.09.2022
    Размер4.5 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файла8ef6948.doc
    ТипУчебник
    #706395
    страница25 из 61
    1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   61

    Первым периодом становления и развития романо-германской правовой семьи хронологически считается период до XIII в. По мне­нию ученых-юристов, именно XIII в. следует считать временем, ко­гда с научной точки зрения появилась система романо-германско­го права2. До этого времени шел процесс накопления соответствую­щего терминала, изучения его и обобщения, создания предпосылок для формирования единой системы романо-германского, континен­тального права.

    Чем отличается данный период с точки зрения источников и самого характера права? Прежде всего, тем, что существовавшие в тот период элементы, из которых постепенно складывалась романо-германская правовая семья, носили характер обычного права. Ши­роко использовались кодекс, дигесты и институции Юстиниана, а также другие приспособленные к новым условиям источники рим­ского права. На территории нынешних европейских стран применя­лись разнообразные обычаи, а также "законы" германских, славян­ских, нордических и иных племен — законы варваров. Они были весьма пестры и разрозненны. Не было их единого собрания или книги. Не предпринимались даже попытки их систематизации, юри­дической компиляции их комплексного изучения и обобщения.

    Система правосудия в этот период, если можно говорить о та­ковой, была разобщена и аморфна. В судебных процессах господ­ствовало обращение к сверхъестественному с применением инкви­зиционной системы доказательств. Исполнение судебных решений никак не обеспечивалось.

    Для чего было "знать и уточнять правовые нормы, если успех дела зависел от процедуры очищения, судебного испытания или просто от произвола местных властей?" Для чего было добиваться судебного решения, если никакая власть, располагающая силой, не обязана была и "не готова предоставить эту силу в распоряжение выигравшего процесс?"3

    В этот период право существовало лишь формально, но реаль­ное "господство его прекратилось". Ведь на данном этапе развития западного общества и даже в более позднем средневековье право даже не преподавалось. И это было вполне естественно, ибо в нем как таковом, исходящем от государственных структур и регулирую-


    1 См.: Давид Р. Указ. соч. С. 40. 2Цвайгерт К., Кегли X. Указ. соч. С. 204.

    3 Dainow J. Op. cit. P. 420.

    4 См.: Cruz P. A Modern Approach to Comparative Law. Boston, 1993. P. 41—43. 3 Dainow J. Op. cit. P. 420.


    1 Dainow J. Op. cit. P. 420.

    2 См.: Давид P. Указ. соч. С. 53—57. 3Там же. С. 56.





    щем общественные отношения ни принципах справедливости, не было особой нужды. Споры между частными лицами и социальны­ми группами разрешались в этот период "по закону сильного или произвольной властью вождя"1.

    Несомненно, более важное значение, чем право, в данный пе­риод имел арбитраж, "который стремился не столько предоставить каждому то, что ему принадлежит по справедливости, сколько со­хранить солидарность группы, обеспечить мирное сосуществование между соперничающими группами и установить мир в обществе. Отброшен сам идеал общества, основанного на праве"2.

    Христианское общество основывалось в рассматриваемую эпо­ху "скорее на идеях братства и милосердия", чем на праве. Данное предположение подтверждалось, в частности, тем, что Святой Па­вел в своем первом послании коринфянам, как известно, призывал верующих "подчиняться посредничеству своих пасторов или своих святых братьев, а не обращаться в суды". К тому же призывали и другие религиозные деятели3.

    Второй период развития романо-германской правовой семьи хронологически определяется с XIII по XVIII в. Он непосредствен­но ассоциируется с Ренессансом или Возрождением, появившими­ся в начале в Италии на рубеже XIII—XIV вв., а позднее распрос­транившимися и на всю Западную Европу.

    Возрождение, символизировавшее собой обращение к культур­ному наследию античности, проявлялось во многих планах, в том числе и юридическом. Идея обращения к великому прошлому, в частности к правовым традициям и к самой правовой системе Древ­него Рима, распространявшейся в свое время практически на всю Западную Европу, некоторые страны Африки и Ближний Восток, способствовала развитию правовой культуры общества в новых ус­ловиях и осознанию необходимости существования права4.

    Характеризуя этот период в развитии романо-германской пра­вовой семьи, Р. Давид писал, что "новое общество вновь осознало необходимость права". Оно начало понимать, что только право мо­жет обеспечить порядок и безопасность, которых "требует боже­ственный замысел и которые необходимы для прогресса"5.

    В это же время идеал христианского общества, основанного только на милосердии, был отброшен; стали отказываться от идеи создания на земле "града божьего". Сама церковь, признав это, стала более отчетливо различать религиозное общество — общество веру­ющих и светское общество — суд совести и правосудие.


    В XIII в. "уже перестали смешивать религию и мораль с граж­данским порядком и правом". За правом опять были признаны зна­чимость в обществе, его собственная роль и определенная автоно­мия. Передовые слои общества и, в первую очередь, юристы и фи­лософы требовали от власть имущих, чтобы все общественные от­ношения строились только на праве и чтобы был положен конец режиму анархии и произвола, господствовавшему в обществе на протяжении многих предшествовавших веков.

    Идея, согласно которой "общество должно управляться правом и подчиняться нормам разума, не была совершенно новой". В отно­шениях между частными лицами она допускалась еще римлянами. Но возврат и этой идеи в XII—XIII вв. — это был, несомненно, ре­волюционный шаг. Требования построения общества только на осно­ве права и справедливости, осуждение царившего веками произвола, отказ от обращения в решении сугубо гражданских дел к сверхъе­стественным силам, наконец, требования "замены личной власти демократией" — все это и многое другое, что происходило в данный период в общественно-политической и юридической жизни Европы, столь же революционным, как и более позднее движение XX в., которое стремилось заменить "анархию капиталистического строя марксистской общественной организацией"1.

    Говоря об особенностях становления и развития романо-гер­манской правовой семьи, следует особо подчеркнуть, что в отличие от англосаксонской системы права она не является результатом расширения и усиления королевской или любой иной власти, след­ствием их централизации. Система романо-германского права на­бирает силу на Европейском континенте как раз в то время, когда расположенные на нем страны не только не были объединены друг с другом в единое целое, но когда сама идея о создании такого объе­динения казалась несбыточной.

    Романо-германская правовая семья изначально набирала силу и развивалась безотносительно тенденций усиления централизации власти и осуществления каких бы то ни было политических целей. Ее фундаментом с самого начала служила общность культуры и традиций западноевропейских стран. Основными средствами углуб­ления и распространения идей, лежащих в основе романо-герман­ского континентального права, стали европейские университеты.

    Именно в них впервые была осознана и проведена в жизнь идея рецепции римского права, его нового осмысления, "очищения" и приспособления к радикально изменившимся условиям. Была выра­ботана университетская концепция права, трактовавшая его как должное (то, что нужно делать), а не как сущее (то, что делается на самом деле).


    1 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 32.

    2 Там же.

    3 Там же.

    4 См.: Юдовская А. Я. Эволюция права в государствах Европы и Аме­рики (VII—XX). Спб., 1996.

    5 Давид Р. Указ. соч. С. 57—58.


    1Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 33.





    Были выработаны свои подходы к изучению права, в соответ­ствие с которыми рекомендовалось рассматривать право не столько в чисто практическом, сколько в академическом плане, исследовать его в широком социальном аспекте, с точки зрения "наполняющих" его принципов гуманизма, добра и справедливости.

    В университетской правовой науке преобладала тенденция изучения права не столько самого по себе, сколько в тесной связи и взаимодействии с другими "моральными науками" и дисциплина­ми — философией, религией и теологией. При этом утверждалось, что изучение права преследует не узко практическую, прагматичес­кую, а глобальную, сугубо социальную, гуманистическую цель.

    Изучение права, утверждалось в тот период, не ставило своей целью показать, например, какое решение вынесут суды по тому или иному делу. Право учило судей, как, руководствуясь его поло­жениями, они должны решать тот или иной вопрос. Право устанав­ливало нормы, которыми должны руководствоваться судьи в их профессиональной и общественной деятельности. Преподавание пра­ва "похоже на преподавание морали, при котором не ограничивают-' ся только изложением повседневных правил поведения, а заботят­ся и о том, чтобы преподавать общий урок" и указать, как следует жить дальше1.

    Наряду с изучением и попытками частичного внедрения в практику римского и "университетского" права значительное вни­мание в этот период уделялось каноническому праву. Оно представ­ляло собой совокупность решений церковных соборов, а также по­становлений и других актов, исходящих от Папы римского. С помо­щью норм канонического права регулировались вопросы внутрен­ней жизни церковных организаций, а позднее — и некоторые семей­ные, брачные и имущественные отношения. Каноническое право по мере своего развития подвергалось кодификации2. Наиболее изве­стным актом такой кодификации явился Свод канонического пра­ва 1582 года.

    Говоря об этой разновидности права как средства регулирова­ния внутрицерковных связей и отношений, возникающих внутри религиозных сообществ, нельзя не упомянуть о печально известной инквизиции, действовавшей с XIII по XIX в. и ставшей в этот пе­риод основным орудием борьбы католической церкви за свою не­ограниченную власть и свое повсеместное влияние.

    В строгом соответствии с церковными канонами инквизиция представляла собой судебно-полицейское учреждение, предназна­ченное для борьбы с ересями. Однако фактически она держала под своим неусыпным контролем все общество и оказывала огромное влияние на все слои населения.


    Соответственно, процессуальные и иные акты, которые пред­назначались только для регулирования отношений, возникающих в ходе осуществляемых инквизицией следственных действий, дозна­ния и судопроизводства, оказывали психологическое и иное воздей­ствие на все общество.

    Особенно верным это оказалось для Испании, где на протяже­нии многих веков с предельной яркостью проявлялась зловещая роль католической церкви и ее всесильного орудия — инквизиции. Ни в какой другой стране, писал по этому поводу известный иссле­дователь истории инквизиции, доктор канонического права, бывший главный секретарь испанской инквизиции X. Льоренте, инквизиция не достигла такого расцвета, как в Испании. "Нигде она не пусти­ла таких глубоких корней, как в этой стране, опутанной со всех сторон церковной паутиной". Своей чудовищной кровожадностью, таинственностью, которой она окружила все свое судопроизводство, произвольностью своих решений, "утонченным сладострастием сво­их пыточных приемов", "расчетливой жестокостью своих застенков и секретных тюрем" инквизиция нагоняла на людей панический страх, держала в оцепенении все общество.

    На примере испанской инквизиции и методов ее воздействия на окружающую жизнь можно изучать данное явление и в других странах1. Конечно, во всех них, так же как и в Испании, строго на­саждался принцип таинственности в отношении деятельности дан­ного института, из поколения в поколение передавалось неписаное правило — "молчи о короне и об инквизиции".

    Однако имеющийся документальный материал, включая мно­гочисленные нормативные акты, позволяет создать полную и объек­тивную картину не только о политической и психологической атмос­фере, царившей в Западной Европе в то время, но и об особеннос­тях развития системы романо-германского права на данном этапе.

    По мере дальнейшего развития европейского общества претер­певало соответствующую эволюцию и право. Менялось не только представление о нем, но и отношение к нему. В университетских программах и курсах приоритетное отношение к римскому праву постепенно сменялось стремлением сформулировать такие принци­пы права, которые были бы выражением не только академических, но и рационалистических начал. Это новое течение, называемое доктриной естественного права, окончательно побеждает и укореня­ется в университетах Европы в XVII—XVIII вв.

    Третий период в развитии системы романо-германского права, в значительной мере подготовленный школой естественного права, ассоциируется с усиленным развитием законодательства в европей­ских странах и кодификацией. Данный период, согласно принятой хронологии, продолжается и в настоящее время.





    1Давид Р. Указ. соч. С. 59—60.

    2 См.: Pearson Ed. Law for European Business Studies. L., 1994. P. 19—20.


    1 См.: Льоренте Хуан-Антонио. Критическая история испанской ин­квизиции. Т. 1. М., 1936. С. X—XV.





    Характерным для конца второго и начала третьего периода является то, что победившие в это время в странах континенталь­ной Европы буржуазные революции коренным образом изменили или полностью отменили феодальные правовые институты. Они внесли существенные коррективы в представление о самом праве и превратили закон из второстепенного в основной источник романо-германского права.

    Была преодолена бытовавшая до этого теория, согласно кото­рой глава государства — суверен (царь, король, император) не мог отменить или изменить право. Он не обладал правотворческими функциями. Право существовало помимо государственных властей.

    Однако суверен обладал полномочиями вмешиваться в дела, связанные с отправлением правосудия, мог сам создавать суды и устанавливать регламенты или процедуры их деятельности. Не об­ладая правом на принятие законов, он издавал ордонансы, эдикты и другие административные акты.

    Характеризуя данный период в развитии системы романо-гер-манского права как период законодательного права, Рене Давид не без оснований подчеркивал, что именно в этот период в Европе "впервые возник интерес к позитивному праву". Впервые стало допускаться, что "суверен может создавать право и пересматривать его в целом".

    Теоретически считалось, что эти полномочия даются суверену "для закрепления принципов естественного права". В то же время как практически допускалось, что получив соответствующие полно­мочия, он мог уклоняться от данной цели и даже использовать власть для изменения основ государственного и общественного строя, нисколько не заботясь при этом о "естественных правах"1.

    Причины, обусловившие повышение роли позитивного права закона и законодательства, предопределили также по мере накоп­ления законодательных актов необходимость и возможность их си­стематизации, а точнее — кодификации. Кодификация позволила упорядочить действующее законодательство, избавиться от изжив­ших себя, но укоренившихся повсюду нормативно-правовых и иных архаизмов. Она способствовала преодолению существовавшей дроб­ности права, множественности и разношерстности обычаев, разрыва между правовой теорией и практикой2.

    Кодификация символизировала собой окончательное заверше­ние процесса формирования системы романо-германского права как целостного явления. Во многих странах Европейского континента была проведена систематизация действующих законодательных ак-


    тов, и как результат ее были приняты кодексы — вбирающие в себя все жизнеспособное в романо-германской правовой семье норматив­но-правовые акты. Так, во Франции (1804 г.), в Германии (1896 г.), Швейцарии (1881—1907 гг.) и других странах первоначально были приняты гражданские кодексы, а в последующем — уголовные, уго­ловно-процессуальные, административные, гражданско-процессу­альные и другие аналогичные им нормативно-правовые акты.

    В настоящее время кодексы, наряду с другими нормативными актами и, в первую очередь, с обычными, текущими законами, ре­гулирующими практически все наиболее важные сферы обществен­ной жизни, выступают в романо-германской правовой семье в ка­честве ведущих источников права.

    Разумеются, речь при этом не идет о конституциях и консти­туционных законах, находящихся на вершине пирамиды норматив­но-правовых актов и абсолютно доминирующих в системе источни­ков романо-германского права. Их высшая юридическая сила и вли­яние на содержание и процесс развития системы романо-германс­кого права непререкаемы.

    Среди других источников права важную, но не определяющую роль играют многочисленные подзаконные акты, обычаи и правовые доктрины.

    Определенное значение в европейском континентальном пра­ве придается судебной практике. В отличие от системы англосаксон­ского права, судебная практика в романо-германской правовой се­мье играет несравнимо меньшую роль. Но тем не менее ее нельзя сбрасывать со счетов как источник права. Это в первую очередь касается гражданского, трудового, административного и некоторых других отраслей права, о чем подробнее будет сказано ниже.

    Чтобы лучше понять основные черты и особенности романо-германской правовой семьи на современном этапе, обратимся к пра­вовым системам, существующим в отдельных странах.


    Правовая Основы современной правовой системы Герма-
    система нии были заложены после создания в 1867 г. го-

    Германин сударствами во главе с Пруссией Северо-Гер­манского союза и образования на их базе в 1871 г. Германской империи1. До возникновения общегерманского права на территории нового государства продолжали действовать законода­тельные акты и обычаи прежних государств и государственных об­разований. Особую роль при этом играло законодательство Баварии, Пруссии, Саксонии и других влиятельных в тот период германских государств2.





    1 Давид Р. Указ. соч. С. 83—84.

    2 См.: Glendon M., Gordon M., Osakwe Ch. Comparative Legal Traditions. Texts, Materials and Cases on the Civil and Common Law Traditions. St. Paul. Minn, 1994. P. 52—54.


    ■См.: Kobler G. Deutshe Rechtsgeshichte. Munich, 1990; Eisenhardt U. Deuttsche Rechtsgeschichte. Munich, 1994.

    2 См.: Fleckenstein J. Farly Medieval Germany. Amsterdam, 1978.





    Среди общегерманских законодательных актов, оказавших за­метное влияние на весь последующий процесс развития законода­тельства в стране, выделяются такие как ранее разрабатывавши­еся Торговое и Уголовное уложения (1866 и 1871 гг.), Гражданское процессуальное и Уголовно-процессуальное уложения, Закон о су­доустройстве 1877 г., Гражданское уложение 1896 г. и др.1

    В научной и справочной юридической литературе особо отме­чается, что многие из законодательных актов, принятых в данный период, продолжают действовать в Германии с учетом изменений и дополнений и в настоящее время.

    В структуре современного законодательства Германии приме­няются также некоторые адаптированные к нынешним условиям акты, принятые еще в период существования Веймарской респуб­лики (1919—1933 гг.).

    Сохраняют свою силу и некоторые законодательные положения и акты, принятые в период существования в стране фашистской диктатуры (1933—1945 гг.). Имеются в виду те акты, которые не были отменены постановлениями Союзного Контрольного Совета, осуществлявшего властные функции в побежденной Германии с 1945 по 1949 г., или же с переходом всей полноты власти в 1949 г. к ФРГ не отмененные ее законодательными органами или Консти­туционным судом.

    Со времени объединения в 1990 г. ФРГ с ГДР огромную роль в законодательной сфере стали играть государственные договоры "Об экономическом, валютном и социальном союзе ФРГ и ГДР", вступив­шем в силу с 1 июля 1990 г., и "О механизме вхождения ГДР в ФРГ", подписанном 31 августа 1990 г. В соответствие с первым договором все законодательство ГДР в экономической, валютной и социальной сферах полностью аннулировалось, а взамен него на эти сферы рас­пространялось законодательство ФРГ. Согласно же второму догово­ру и иным актам в процессе воссоединения двух государств на тер­ритории ГДР было последовательно распространено все законода­тельство и судебная система Федеративной Германии.

    В современной правовой системе Германии определяющее зна­чение имеют Конституция, принятая 23 мая 1949 г., и разработан­ные на ее основе конституционные акты2. При этом конституция по­нимается немецкими исследователями не в традиционном общепри­нятом смысле, а как "некое материальное единство, содержание которого отражено в основных ценностях позитивного права", увя­занных составителями конституции с традициями либерально-пред­ставительной парламентской демократии, либерально-правового


    государства, федеративного государства, а также в соответствии с принципами социального государства1.

    Конституция ФРГ закрепляет основы государственного и обще­ственного строя, конституционные права, свободы и обязанности граждан ФРГ, форму правления (республика) и форму государ­ственного устройства (федерация), структуру государственных ор­ганов и порядок их формирования, иерархию нормативно-правовых актов, издаваемых на основе и во исполнение основных требований и положений, содержащихся в Конституции ФРГ. "Законодатель­ство, — говорится в ст. 20, п. 3 Конституции ФРГ, — связано кон­ституционным строем, исполнительная власть и правосудие — за­коном и правом".

    Будучи Основным законом федеративного государства, Консти­туция ФРГ закрепляет также компетенцию центральных органов государственной власти и управления, характер их взаимоотноше­ний с органами государственной власти и управления субъектов федерации — земель; определяет общие принципы построения и функционирования государственности земель.

    Конституционное устройство земель, согласно ст. 20 Основно­го закона ФРГ, должно соответствовать "основным принципам рес­публиканского, демократического и социального правового государ­ства в духе настоящего Основного закона". В землях, округах и об­щинах народ должен иметь представительство, созданное всеобщи­ми, прямыми, свободными, равными и тайными выборами.

    Наряду с конституцией и обычными законами важное значе­ние среди источников права современной Германии имеют постанов­ления, издаваемые центральным правительством федерации и пра­вительствами земель. На основе и во исполнение законов издают­ся также и иные подзаконные акты. В количественном отношении они занимают все более важное место среди других источников пра­ва ФРГ.

    В качестве одного из ведущих источников права в правовой системе Германии выступают решения Конституционного суда страны. По юридической силе они стоят на одном уровне с обычными законами. Что же касается толкований Конституционного суда пар­ламентских законов, то они в известном смысле даже превышают юридическую силу последних. Решения Конституционного суда от­носительно конституционности или неконституционности законов имеют решающий характер для дальнейшей судьбы этих норматив­но-правовых актов и являются обязательными для всех без исклю­чения государственных органов, в том числе и для судов.

    Правовая система Германии отражает ее федеративный харак­тер. Она складывается из норм, содержащихся в актах федераль­ных органов, и норм нормативных актов, издаваемых государствен-


    ' См.: Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. М., 1981. С. 19—20.


    'См.: Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира. М., 1993. С. 48—49.

    2 См.: Koch И. A. Constitutional History of Germany in the Nineteenth and Twentieth Centuries. L., 1984.





    ными органами отдельных земель. Согласно Конституции ФРГ (ст. 31), "федеральное право имеет перевес над правом земель".

    Правовая В своих основных чертах современная право-

    система вая система Франции определилась еще в пе-

    Франции риод Великой французской революции 1789—

    1794 гг. и в последующие за ней десятилетия. Среди важнейших правовых документов этой эпохи, которые пре­допределили собой процесс становления и дальнейшего развития правовой системы Франции, явились такие нормативно-правовые акты, как Декларация прав человека и гражданина 1789 г., консти­туционные акты периода Великой французской революции, Граж­данский кодекс 1804 г. (кодекс Наполеона), Гражданский процессу­альный кодекс 1806 г., Торговый кодекс 1807 г., Уголовно-процессу­альный кодекс 1808 г. и Уголовный кодекс 1810 г.1

    В видоизмененном и адаптированном виде большинство из них и поныне оказывают огромное влияние на правовую систему Фран­ции2. В особенности это касается Декларации прав человека и граж­данина, а также Гражданского, Торгового и Уголовного кодексов. Важное значение для процесса регулирования общественных отно­шений имеют Трудовой и иные кодексы. Существование их и реа­лизация содержащихся в них требований свидетельствуют о спра­ведливости утверждения, что Франция — это страна классической кодификации3.

    Среди источников современного французского права централь­ное место занимают конституционные акты и, в первую очередь, са­ма Конституция. Принятая в 1958 г., она сохраняет свою юридичес­кую силу и поныне. Одной из специфических особенностей данно­го нормативно-правового акта является то, что Конституция Фран­ции не только закрепляет традиционные для такого рода актов об­щественные отношения, но и четко ограничивает область законода­тельной деятельности парламента.

    В соответствии со ст. 34 Конституции парламент правомочен принимать лишь те законы, которые касаются: гражданских прав и основных гарантий, предоставленных гражданам для пользования публичными свободами; обязанностей, накладываемых в интересах национальной обороны лично на граждан и их имущество; граждан­ства, состояния и правоспособности лиц, семейных отношений, на­следования и дарения; определения преступлений и правонаруше­ний, а также налагаемых на них наказаний; уголовного судопро­изводства; амнистии; создания новых судебных установлений и ста­туса судей; распределения ставок, налогов и условий покрытия вся­кого рода налогов; порядка выпуска денег.


    Закон устанавливает также правила, касающиеся порядка вы­боров в центральные и местные органы государственной власти; основных гарантий прав государственных служащих и военнослу­жащих; национализации предприятий и перевода их из государ­ственного сектора в частный.

    Согласно Конституции с помощью закона определяются и зак­репляются, кроме того, основные принципы: общей организации на­циональной обороны; управления местных административных еди­ниц, их компетенции и распределения доходов; образования; режима собственности; вещных прав, а также гражданских и торговых обя­зательств; трудового и профсоюзного права, а также социального обеспечения.

    Подразделяя существующие законы на ряд видов, Конститу­ция Франции предусматривает, что: а) финансовые законы опре­деляют доходы и расходы государства; б) программные законы зак­репляют цели экономической и социальной деятельности государ­ства; в) органические законы определяют порядок деятельности пар­ламента, число членов каждой из его палат, условия и порядок их избрания, а также "условия замещения вакантных мест депутатов или сенаторов вплоть до полного или частичного обновления соот­ветствующей палаты" (ст. 25). С помощью органического закона мо­гут уточняться и дополняться положения Конституции, касающие­ся ее ст. 34, а также положения некоторых других статей, касающи­еся Конституционного Совета и др.

    Таким образом, устанавливая классификацию существующих законов и определяя конкретные сферы приложения каждого из них, Конституция Франции тем самым достаточно четко очерчивает сферу законодательной деятельности парламента, ограничивает ее кругом лишь определяющих вопросов и вместе с тем предоставля­ет никак не очерченные в конституционном порядке широкие воз­можности правового регулирования с помощью актов, издаваемых исполнительно-распорядительными и иными государственными ор­ганами.

    В соответствии с п. 1 ст. 37 Конституции все вопросы, не вхо­дящие в область законодательства, "решаются в административном порядке" соответствующими нормативно-правовыми актами. Среди такого рода актов весьма значительную роль выполняют ордонан­сы. Они являются актами Совета министров — правительства Фран­ции, издаваемыми с разрешения парламента и после дачи заклю­чения Государственным Советом. Они направлены на опосредование отношений, обычно регулируемых законодательством.

    Ордонансы подлежат утверждению со стороны парламента в течение определенного срока, после чего они приобретают силу за­кона. Их изменение или отмена возможны при этом лишь с помощью закона. Юридическую силу ордонансы приобретают, согласно Кон­ституции, сразу же после их опубликования, но теряют ее, если за-


    1 См.: Решетников Ф. М. Указ. соч. С. 201—203.

    2 См.: Dadomo Ch., Farran S. The French Legal System. L,, 1993. P. 1—9. 3Cm.: Dickson B. Introduction to French Law. Glasgow, 1994. P. 4—6.





    конопроект об их утверждении не внесен в парламент до истечения срока, указанного законом, разрешившим их издание (ст. 38 п. 2).

    Ордонансы являются актами делегированного законодатель­ства. Сразу же после принятия Конституции данные акты рассмат­ривались скорее как исключительные меры, принимаемые при вся­кого рода социальных и иных потрясениях, при чрезвычайных об­стоятельствах.

    Позднее они стали широко использоваться как обычные меры управления страной. Широкое применение ордонансов обусловило появление тенденции постепенного размывания границ между ак­тами парламента и актами правительственных органов.

    Важное место в системе источников права Франции наряду с законами и ордонансами занимают правительственные декреты. Некоторые из них могут быть приняты непосредственно самим пра­вительством, однако только после заключения Конституционного Совета, одной из функций которого является решение вопроса о конституционном или неконституционном характере принимаемых актов. Другие же декреты издаются президентом страны без пред­варительных их обсуждений в правительстве и без каких-либо зак­лючений.

    Регулятивная роль декретов в значительной мере дополняет­ся соответствующей ролью нормативных актов (постановлений, инс­трукций, циркуляров, уведомлений), издаваемых другими исполни­тельно-распорядительными органами.

    Среди источников французского права следует обратить вни­мание также на правовые обычаи, играющие важную роль особен­но в области торговли, и на судебную практику. Согласно существу­ющей во Франции доктрине судебные решения, хотя и не относят­ся к первичным, или основным источникам права, однако в практи­ческой жизни страны, в повседневном регулировании общественных отношений они играют далеко не последнюю роль1. В особенности это касается решений Кассационного суда, которые нередко служат не только общим ориентирам для судебной практики, но и принципи­альным указателем при решении конкретных дел2. Это, как правило, случается тогда, когда по обсуждаемым и решаемым вопросам име­ются пробелы в законодательстве.
    1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   61


    написать администратору сайта